Имя материала: Гражданское право Российской Федерации

Автор: И.А. Зенин

§4. личные неимущественные права  и их защита

 

Наряду с правом авторства и другими неимущественными правами на результаты интеллектуальной деятельности гражданское право защищает многие другие личные права и нематериальные блага, упоминаемые  в ст. 19, 150, 152 ГК, ст. 43-46 Закона от 27 декабря 1991 г. “О средствах массовой информации” (с последующими изменениями и дополнениями)80 и статьями некоторых других  законов РФ. В числе этих прав и благ - право на имя (ст. 19 ГК), право на защиту чести и достоинства  гражданина,  деловой  репутации  гражданина  и юридического лица (ст. 152      ГК), право на телесную неприкосновенность, охрану жизни и здоровья, неприкосновенность личного облика и личного изображения (ст. 150 ГК). Важными являются

также права на неприкосновенность жилища, личной документации, тайну личной жизни, включая адвокатскую, медицинскую тайну, тайну нотариальных и следственных действий, банковскую тайну, тайну переписки, телефонных и т.п. переговоров.

Осуществлению и защите личных неимущественных прав посвящен ряд     публикаций     как     советского,     так     и     перестроечного     и

 

79 Подробнее об этом договоре см. в разделе 1.5.

80 ВВС РСФСР 1992. №7. Ст. 300; СЗРФ 1995. №3. Ст. 169; №24. Ст. 2256; №30. Ст. 2870; 1996. №1. Ст. 4.

постперестроечного периода81. Заметно активизировалась в последние годы защита имени, чести, достоинства и деловой репутации граждан и деловой репутации юридических лиц. Если в 60-80-е годы число исков в защиту этих нематериальных благ было незначительным82, то в настоящее время ими загружены многие суды. Стали даже говорить о “престиже судебной защиты” данных нематериальных благ83. В немалой мере это обусловливается введением денежной компенсации морального вреда, причиняемого субъектам умалением их чести, достоинства и деловой репутации. Все это требует более пристального внимания как к трактовке самих данных категорий, так и к процедуре защиты имени, чести, достоинства и деловой репутации и, возможно, даже “кодификации норм, регулирующих личные неимущественные отношения”84.

Имя гражданина. Обычно гражданин приобретает  и осуществляет права и обязанности под своим именем, включающим фамилию и собственно имя, а также отчество, если иное не определяется законом или национальным обычаем. Однако это не препятствует использованию вымышленного имени, т.е. псевдонима (п. 1 ст. 19 ГК).

Перемена гражданином имени в установленном порядке с регистрацией изменений в актовых книгах органов записи актов гражданского состояния и с внесением изменений в ранее оформленные на его имя документы не прекращает и не изменяет его права и обязанности, приобретенные под прежним именем. Однако гражданин обязан принять необходимые меры для уведомления своих должников и кредиторов о перемене своего имени. В противном случае он несет риск негативных  последствий,  вызванных  неосведомленностью  указанных лиц (пп. 2, 3 ст. 19 ГК).

Весьма  важным  в  рыночных  условиях  является  запрет приобретения прав и обязанностей под именем другого лица (п. 4 ст. 19

ГК). Если неправомерным использованием его имени (например, в коммерческо-рекламных целях) гражданину причиняется вред, то этот

вред подлежит возмещению по общим нормам ГК об обязательствах вследствие причинения вреда (ст. 1064-1083, 1099-1101 ГК).

Защита   чести,  достоинства   и  деловой  репутации.  Честь  -  это

общественная оценка качеств гражданина. Достоинство - самооценка своих качеств самим гражданином. Деловая репутация представляет собой     совокупность  как   субъективной,  так   и   социальной   оценок

 

81  См. например: Красавчикова Л.О. Личная жизнь граждан под охраной закона. - М., 1983; Егоров Н.Д. Личные неимущественные права   и из защита // Проблемы совершенствования законодательства о защите субъективных гражданских прав.- Ярославль, 1988; Малеина М.Н. Человек и медицина в современном праве. - М., 1995.; Гражданское право. т. 1. Учебник, 2 издание. 1998 (главы 26-27).

82 См.: Белявский А.В., Придворов Н.А. Охрана чести и достоинства личности в СССР. - М., 1971.

83 См.: Анисимов А.Л. Актуальные вопросы гражданско-правовой защиты чести, достоинства и деловой репутации в

Российской Федерации. Автореф. канд. дисс., - М. 1996. С. 9.

84  См.: Малеина М.Н. Личные неимущественные права граждан (понятие, осуществление, защита). Автореф. докт.

дисс. - М., 1997.

гражданина или юридического лица, но только в аспекте его деловых качеств - навыков, умений, предпринимательских и т.п. способностей.

В силу п. 1 ст. 150 ГК гражданин вправе требовать по суду опровержения  порочащих  его  честь,  достоинство  или  деловую репутацию   сведений,   если   распространивший   такие   сведения   не

докажет, что они соответствуют действительности. По требованию заинтересованных лиц (а ими могут быть не только родственники, но и, скажем, компаньоны гражданина) допускается защита его чести и достоинства и после его смерти. Правила о защите деловой репутации

гражданина соответственно применяются и к защите деловой репутации юридического лица (п. 7 ст. 150 ГК).

В         практическом            плане  защита            чести,  достоинства   и          деловой

репутации должна строиться по логически обоснованной модели, начиная  с  установления  факта  и  субъекта  распространения определенных сведений и их порочащего характера и кончая опровержением презумпции несоответствия порочащих сведений действительности, опровержением самих сведений и   наказанием их распространителей. Тем самым могут быть предотвращены бесполезные затраты времени, сил и средств на доказывание как компрометирующего характера сведений, так и соответствия их действительности. Итак, прежде всего, необходимо установить сам факт и субъекта распространения сведений, касающихся потерпевшего, т.е. истца или умершего гражданина. Как правило, это достигается путем представления в суд документированных сведений, распространенных в средствах массовой информации (СМИ), официальных документах, служебных характеристиках или доступных неопределенному кругу лиц отчетах.  То  есть,  надо  приложить  к  исковому  заявлению  оригинал или копию газетной (журнальной) публикации, аудио- и(или) видеозапись информации, оригинал или копию официального документа (приказа, инструкции и т.п., служебной характеристики, отчета и т.д.).

Если    факт    (и         субъект)          распространения       сведений        (СМИ,

администрация предприятия и т.п.) не вызывает сомнений, необходимо обосновать, что эти сведения порочат, т.е. умаляют, принижают честь, достоинство или деловую репутацию гражданина, либо деловую репутацию юридического лица. Основанием для защиты может быть, в частности, искажение либо использование имени гражданина способами или в форме, которые затрагивают его честь, достоинство или деловую репутацию (абз. 2 п. 5 ст. 19 ГК), например, путем оскорбительного графического, звукового или иного подобного сопоставления имени истца с именем другого известного всем отрицательного лица с подмоченной репутацией. Доказывание порочащего характера распространенных сведений требует учета всей совокупности позитивных   и   негативных   характеристик   чести,   достоинства   или деловой репутации, применяемых в обществе на момент распространенных   иска   о   защите.   Например,   оценка   лица   как

“талантливого спекулянта”, которая в былые времена грозила субъекту уголовным наказанием, в современных условиях  может быть расценена как характеристика, не порочащая, а, возможно, даже возвышающая репутацию иного биржевого брокера или банкира.

Статья 152      ГК       фактически    устанавливает           презумпцию

(предположение) несоответствия действительности распространенных сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию истца или умершего гражданина. Опровергнуть эту презумпцию обязан распространитель  сведений.  Он  освобождается  от  ответственности, лишь если докажет, что порочащие сведения на самом деле соответствуют действительности. Если распространитель (ответчик) этого не сделает, к нему могут быть применены санкции ст. 152 ГК об опровержении порочащих сведений.

По общему правилу порядок опровержения порочащих сведений устанавливается судом.  Однако  если  эти  сведения  распространены в

СМИ, они должны быть опровергнуты в тех же СМИ. Если указанные сведения      содержатся    в    документе,    исходящем    от    организации (характеристике, отчете, служебной записке, экспертном заключении и

т.п.), такой документ подлежит замене или отзыву (п. 2 ст. 152 ГК).

Поскольку,     спасая “честь мундира”,       некоторые      СМИ   порой подавали         “опровержение”        в            форме,            еще      больше                        унижавшей

потерпевшего (примерно так: “ты, конечно, глуп, но мы извиняемся”), в закон была включена норма, дающая потерпевшему право на собственный ответ в СМИ. Согласно п. 3 ст. 152 ГК гражданин, в отношении которого СМИ опубликованы сведения, ущемляющие его

права или охраняемые законом интересы, имеет право на опубликование своего ответа в тех же СМИ.

Невыполнение ответчиком решения суда влечет наказание в форме

налагаемого судом штрафа, взыскиваемого в размере и в порядке, предусмотренных процессуальным законодательством, в доход федерального бюджета. Уплата штрафа не освобождает нарушителя от обязанности выполнить предусмотренное решением суда действие (п. 4 ст.  152  ГК).  Последующее  невыполнение решения  суда  может послужить основанием для обращения потерпевшего с ходатайствам в госорган, осуществляющий руководство сферой СМИ, и(или) в суд на предмет лишения конкретного печатного или электронного СМИ лицензии на осуществление своей деятельности.

Все      более   ощутимым     средством       воздействия   на        СМИ,

распространяющие необоснованные порочащие сведения, становится возмещение убытков и морального вреда, причиненных их распространением (п. 5 ст. 152 ГК). Подробнее вопросы компенсации морального вреда, регулируемые ст. 1099-1101 ГК, рассматриваются в разделе 1.5. настоящего пособия. Здесь же необходимо лишь пояснить само понятие морального вреда и возможные формы его компенсации в

случае распространения сведений, порочащих чью-то честь, достоинство или деловую репутацию85.

Под  моральным  вредом  понимаются  физические  или нравственные страдания лица, по отношению к которому были распространены   сведения,   порочащие   его   честь,   достоинство   или

деловую  репутацию.  Согласно  ч.  1  ст.  151  и  п.  1  ст.  1101  ГК компенсация морального вреда осуществляется в денежной форме. Однако практически она может выражаться и в приобретении для потерпевшего на определенную судом сумму какого-либо оборудования,

например, телевизора, радиоприемника либо в установке телефона для того, чтобы потерпевший мог общаться с внешним миром, если вследствие  причиненного  ему   морального  вреда  распространением

порочащих его сведений он вынужден меньше выходить из дома,   а у него нет средств, чтобы как-то скрасить свое пребывание дома.

Однако  и  в  подобных  случаях  вопрос  упирается  в  определение

размера денежной суммы, которую требуется уплатить потерпевшему в качестве компенсации за моральный вред. В этом плане в зарубежной практике есть определенные прецеденты. Например, если в период расцвета моды на мини-юбки девушке причинен вред, который выразился в виде рубца, шрама на бедре, то кроме возмещения затрат на лечение она вправе потребовать возмещения морального вреда от невозможности выгодно выйти замуж. Если актер в результате травмы потерял выгодный для него контракт или лишился гастролей, которые ему сулили большие доходы, то в возмещение морального вреда от того, что его слава пойдет на убыль, он может взыскать с причинителя еще какую-то сумму, соразмерную с теми потерями гонорара, которые вызваны этим вредом.

Однако все эти косвенные критерии не связаны напрямую с реальными материальными потерями потерпевшего. В конечном счете

сумму морального вреда определяет суд. Так, например, согласно публикации  в  одном  из  СМИ  бывшему  партийному  и  государствен

ному работнику Ульяновской области с данного СМИ было присуждено в возмещение морального вреда десять тысяч рублей. Суд установил, что хотя какие-то сведения о его неблаговидных делах подтвердились,

но другие - не подтвердились. Иначе говоря, распространенные порочащие сведения частично соответствовали действительности. Истец не смог прямо подсчитать нанесенный ему имущественный ущерб, но в возмещение морального ущерба он предъявил иск, не называя суммы.

Суд сам оценил моральный вред истца в размере десяти тысяч рублей.

Разумеется, отсутствие объективных критериев оценки морального вреда  создает  трудности  на  практике.  Поэтому  следует  поддержать

предложение  производить  оценку  данного  вреда  “по  объективным

 

85  По истории данного института см.: Беляцкин С.А. Возмещение морального (неимущественного)

вреда (по изданию 1913г.). М., 1997.

критериям, основанным на объекте посягательства и наступивших последствиях”86.

Необходимо  обратить  внимание  еще  на  одно  важное обстоятельство.  Речь  идет  о  случаях,  когда  невозможно  установить лицо, распространившее сведения, порочащие честь, достоинство или

деловую репутацию. То есть имеют место слухи, но нет конкретного лица, впервые распространившего эти слухи. Поскольку на практике такие ситуации бывают нередко, и они вызывают страдания и переживания тех, в отношении кого такие слухи распространяются, п. 6

ст. 152 ГК допускает право гражданина или юридического лица обратиться в суд с заявлением о признании распространенных сведений несоответствующими   действительности.   В   подобных   случаях   суд,

вынося решение и выдавая его копию истцу, не указывает лицо, которое должно опровергнуть эти сведения, а лишь констатирует факт несоответствия слухов действительности.

В некоторых случаях это позволяет лицам, чьи честь, достоинство или деловая репутация скомпрометированы данными слухами, хоть как- то  уменьшить  свои  моральные  страдания,  показав  решение  суда.  В

практике были случаи, когда, скажем, кто-то распространил слухи, что данное лицо в период временной оккупации какой-то территории сотрудничало  с  оккупантами.  В  таких  случаях  суд  делает  запрос  в

соответствующие органы, в данном случае - органы безопасности, в архивы за соответствующий период времени. Если он убедится, что ничего подобного не было, что факты не подтвердились, то выносит решение о несоответствии слухов действительности.

 

86  См.: Пешкова О.А. Ответственность и защита при причинении вреда неимущественным правам и нематериальным благам граждан и юридических лиц. Автореф. канд. дисс. - Волгоград. 1998. С. 5.

3. Наследственное право

 

Поскольку после смерти гражданина к его наследникам переходят прежде всего и главным образом права на его вещи и исключительные права на результаты его интеллектуальной деятельности (т.е. интеллектуальная собственность), институт наследования обычно изучается после ознакомления с данными видами абсолютных прав.

При     наследовании            имущества     умершего       (наследство,

наследственное         имущество)  переходит  к  другим  лицам  в  порядке универсального правопреемства, то есть в неизменном виде как единое

целое и в один и тот же момент. Иными словами, в состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на  день открытия наследства

вещи,  иное  имущество,  в  том  числе  имущественные  права  и обязанности. В состав наследства не включаются только права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя, в том

числе права на алименты, возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, а также права и обязанности, переход которых в порядке наследования не допускается законом. В частности, не входят в

состав наследства личные неимущественные права (например право авторства) и другие нематериальные блага (честь, достоинство, деловая репутация наследодателя и т.п.).

Наследование регулируется статьями 1110-1185 ГК, другими законами  (к   примеру,  Законом  «Об   авторском  праве  и   смежных правах»), а в случаях, предусмотренных законом, иными, в частности правительственными    правовыми    актами.    При    этом    важнейшие

положения о наследовании закреплены в ГК, который устанавливает основания наследования; порядок, время и место открытия наследства; круг  лиц, которые могут призываться к  наследованию и  которые не

наследуют ни по закону, ни по завещанию, поскольку признаются недостойными наследниками.

Наследство    открывается   со        смертью          гражданина    или      с

объявлением судом гражданина умершим, влекущим за собой те же правовые последствия, что и фактическая смерть. Днем открытия наследства является день смерти гражданина. При объявлении гражданина умершим таким днем является день вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим или день его предполагаемой гибели, указанный как день его смерти в решении суда.

Местом открытия наследства  является последнее место жительства наследодателя (ст. 20 ГК), т.е. место, где он постоянно или

преимущественно проживал на день своей смерти. При неизвестности последнего места жительства наследодателя, обладавшего имуществом

на территории Российской Федерации, или нахождении данного места за ее  пределами  местом  открытия  наследства  в  России  может  быть признано  также  место  нахождения  указанного  имущества  либо  его

недвижимой части, а в некоторых случаях и движимого имущества либо его наиболее ценной части (часть 2 ст. 1115 ГК).

Наследование осуществляется по завещанию и по закону. Наследование  по  закону  имеет  место,  когда  и  поскольку  оно  не изменено  завещанием,  а  также  в  иных  случаях,  установленных  ГК,

например в случае признания завещания полностью или частично недействительным (ст. 1131 ГК), составления завещания лишь на часть имущества, отказа всех или нескольких наследников по завещанию от своего наследства.

К наследованию могут призываться граждане, находящиеся в живых в день открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя  и  родившиеся  живыми  после  открытия  наследства.  К

наследованию по завещанию могут призываться также юридические лица, указанные в завещании и существующие на день открытия наследства. Кроме того, к  наследованию по  завещанию призываются

любые публичные образования – Российская Федерация, ее субъекты, иностранные государства и международные организации, а к наследованию по закону – Российская Федерация (в случае признания

имущества умершего выморочным).

В силу ст. 1151 ГК имущество  считается выморочным в случае,

если отсутствуют наследники как по закону, так и по завещанию, либо никто из наследников не имеет права наследовать или все наследники

отстранены от наследования, либо никто из наследников не принял наследства, либо все наследники отказались от наследства и при этом никто из них не указал, что отказывается в пользу другого наследника.

Статья 1117 ГК впервые установила подробный перечень так называемых недостойных наследников, которые не наследуют ни по закону, ни по завещанию. Это, в частности, граждане, которые своими

умышленными противоправными действиями, направленными против наследодателя или кого-либо из его наследников, подтвержденными в судебном порядке, способствовали призванию их самих к наследованию.

Наследование  по  завещанию.  Гражданин  может  сам распорядиться своим имуществом на случай смерти только путем совершения завещания. Необходимым условием является совершение

завещания гражданином, обладающим в момент совершения дееспособностью в полном объеме. Кроме того, завещание должно быть совершено лично. Совершение завещания через представителя не допускается.

В силу принципа свободы завещания завещатель может составить одно или несколько завещаний. Он вправе завещать любое имущество любым   лицам,   любым   образом   определить   доли   наследников   в

наследстве, лишить наследства без указания причин одного, нескольких или всех наследников по закону, отменить или изменить завещание. Свобода завещания ограничивается лишь правилами об  обязательной

доле в наследстве.

Правом  на обязательную долю обладают все несовершеннолетние или   нетрудоспособные  дети   наследодателя,   его   нетрудоспособные супруг или родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя. Различие касается только факта проживания совместно с наследодателем. Для граждан, входящих в круг наследников по закону второй и всех последующих очередей, нетрудоспособных ко дню открытия наследства, не входящих в круг наследников очереди, призываемой к наследованию, но не менее года до смерти наследодателя находившихся на его иждивении, не имеет значения проживали ли они совместно с наследодателем или нет.

В отличие от этого, другие иждивенцы, не входящие в круг наследников по закону, имеют право на обязательную долю, только если

они  ко  дню  открытия  наследство  не  только  являлись нетрудоспособными и  не  менее  года  до  смерти  наследодателя находились на его иждивении, но и проживали совместно с ним.

Одинаковым для всех обязательных наследников является только размер  обязательной доли. Она составляет не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (п.

1 ст. 1149 ГК).

Действующий ГК заметно расширил возможности завещателя – в плане    соблюдения   тайны    завещания   (ст.    1123),    назначения   и

подназначения наследника в завещании (ст. 1121), отмены и изменения завещания (ст. 1130), его исполнения (ст. 1133), в том числе душеприказчиком, т.е. лицом, указанным в завещании самим завещателем (ст. 1134-1136), установления завещательного отказа (ст.

1137) или завещательного возложения (ст.1139).

Закрепление в законе принципа свободы завещания обусловливает жесткие и детализированные требования к его форме. ГК устанавливает

общие  правила,  касающиеся  формы   и  порядка  совершения завещания. Завещание должно быть составлено в письменной форме и удостоверено     нотариусом     либо     другим     лицом     в     случаях,

предусмотренных законом. Несоблюдение данных правил влечет за собой    недействительность   завещания   (оспоримое   или   ничтожное завещание – ст. 1131). Составление завещания в простой письменной

форме допускается только в виде исключения, когда в чрезвычайных обстоятельствах,  т.е.  в  положении,  явно  угрожающем  жизни гражданина, он лишен возможности совершить завещание по общим правилам.  В  подобных  обстоятельствах  гражданин  может  изложить

последнюю волю в отношении своего имущества в простой письменной форме (п. 1 ст. 1129 ГК).

ГК  впервые  ввел  в  российское наследственное право  категорию

известного другим странам закрытого завещания. Завещатель вправе совершить завещание, не предоставляя при этом другим лицам, в том числе нотариусу, возможности ознакомиться с его содержанием. После собственноручного  написания  и   подписания  завещателем  закрытое

завещание в заклеенном конверте передается завещателем нотариусу в присутствии двух свидетелей, которые ставят на конверте свои подписи (п. 1-3 ст. 1126). Кроме того, также впервые ГК подробно регламентировал завещательные распоряжения на денежные средства в банках (ст. 1128).

Наследование по закону осуществляется наследниками, призываемыми к наследованию в порядке очередности, установленной ст. 1142-1145 и 1148 ГК. В настоящее время круг наследников по закону расширился с двух (по ГК 1964 г.) и четырех очередей (по ГК 1964 г. в редакции Закона РФ от 14 мая 2001 г.) до восьми очередей. Наследники каждой последующей очереди наследуют, если нет наследников предшествующих очередей, то есть если наследники предшествующих очередей отсутствуют, либо никто из них не имеет права наследовать, либо если они отстранены от наследования (ст. 1117), либо лишены наследства (п. 1 ст. 1119), либо никто из них не принял наследства, либо все они отказались от наследства. При этом наследники одной очереди наследуют в равных долях, за исключением наследников, наследующих по праву представления, т.е. потомков наследника по закону, умершего до открытия наследства или одновременно с наследодателем (п. 1 ст.

1146, п.2 ст. 1142, п. 2 ст. 1143, п. 2 ст. 1144). Если потомков два и более они     делят     поровну    долю,    причитавшуюся    соответствующему

наследнику по закону.

В соответствии со ст. 1142-1145 ГК наследниками первой очереди являются дети, супруг и родители наследодателя, а также его внуки и их потомки (по праву представления); второй очереди – полнородные и

неполнородные братья и сестры наследодателя, его дедушка и бабушка как   со   стороны   отца,   так   и   со   стороны   матери,   а   также   дети полнородных  и  неполнородных  братьев  и  сестер  наследодателя,  т.е.

племянники и племянницы наследодателя (по праву представления); третьей  очереди – полнородные и неполнородные браться и сестры родителей наследодателя (его дяди и тети), а также его двоюродные

братья и сестры (по праву представления); четвертой  очереди – прадедушки и прабабушки наследодателя; пятой очереди – дети родных племянников и племянниц наследодателя (двоюродные внуки и внучки)

и родные братья и сестры его дедушек и бабушек (двоюродные дедушки и бабушки); шестой очереди – дети двоюродных дедушек и бабушек (двоюродные дяди и тети); седьмой очереди – пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя.

К  наследникам по  закону  относятся   также  граждане, не входящие ни в одну из перечисленных очередей наследников, но ко дню открытия наследства являющиеся нетрудоспособными и не менее года

до  смерти  наследодателя  находящиеся  на  его  иждивении  и проживающие совместно с ним. При наличии других наследников по закону они наследуют вместе и наравне с наследниками той очереди,

которая    призывается    к    наследованию.    При    отсутствии    других

наследников по закону эти иждивенцы наследуют самостоятельно в качестве наследников восьмой очереди (п. 2,3 ст. 1148 ГК).

Важные правила касаются наследования усыновленными и усыновителями  и  права   супруга   при   наследовании.  По  общему правилу при наследовании по закону усыновленный и его потомство с

одной стороны и усыновитель и его родственники – с другой приравниваются к родственникам по происхождению (кровным родственникам). Одновременно усыновленный и его потомство не наследуют по закону после смерти родителей усыновленного и других

его родственников по происхождению, а родители усыновленного и другие его родственники по происхождению не наследуют по закону после смерти усыновленного и его потомства.

Согласно п. 1 ст. 256 ГК и п. 1 ст. 34 Семейного кодекса имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью. Данный режим в соответствии с п. 1 ст. 33 Семейного

кодекса является законным режимом имущества супругов. Эти обстоятельства учтены в правилах ГК о наследовании. Принадлежащее пережившему супругу наследодателя в силу завещания или закона право

наследования не умаляет его права на часть имущества, нажитого во время брака с наследодателем и являющегося их совместной собственностью.    Доля    умершего    супруга    в    этом    имуществе,

определяемая в соответствии со ст. 256 ГК, входит в состав наследства и переходит к наследникам в соответствии со статьями ГК о наследственном праве.

Приобретение  наследства   осуществляется  по  правилам  статей

1152-1175 ГК. Для приобретения наследства наследник должен его принять. Принятие наследником части наследства означает принятие всего причитающегося ему наследства, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось. Не допускается принятие наследства под условием и с оговорками.

Важно и другое. Принятое наследство признается принадлежащим наследнику  со  дня  открытия  наследства  независимо  от  времени  его

фактического принятия,     а     также     независимо     от     момента государственной                      регистрации  права   наследника  на   наследственное

имущество (на недвижимость, патент на изобретение и т.п.).

Принятие наследства  осуществляется подачей по месту открытия наследства нотариусу или уполномоченному в соответствии с законом выдавать  свидетельства  о  праве  на  наследство  должностному  лицу

заявления наследника о принятии наследства либо заявления наследника о выдаче свидетельства о праве на наследство. Принятием наследства признается        также         совершение        наследником        действий,

свидетельствующих о фактическом принятии наследства путем, в частности, вступления во владение или управление наследственным имуществом,   принятия   мер   по   его   сохранению   либо   защите   от

посягательств третьих лиц.

Наследство может быть принято в течение  шести  месяцев  со дня его открытия. По истечении данного срока принятие наследства осуществляется   при   условии   письменного   согласия   на   это   всех остальных наследников, принявших наследство, либо через суд, который может восстановить указанный срок и признать наследника принявшим наследство, если он не знал и не должен был знать об открытии наследства  или  пропустил  шестимесячный  срок  по  другим уважительным причинам.

Право на принятие наследства может перейти к другим лицам в порядке    так    называемой    наследственной    трансмиссии,    когда

наследник, призванный к наследованию по завещанию или по закону,

умирает после открытия наследства, не успев его принять в установленный срок. В  этом случае, согласно ст. 1156 ГК, право на

принятие причитавшегося ему наследства переходит к его наследникам по закону, а если все наследственное имущество было завещано – к его

наследникам по завещанию.

Закон предусматривает право  отказа  от наследства.  Поскольку данное  право  имеет  важное  практическое значение  для  многих  лиц,

участвующих в наследственных отношениях, ему посвящено несколько статей ГК. Наследник вправе отказаться от наследства в пользу других лиц (ст. 1158) или без указания лиц, в пользу которых он отказывается

от наследственного имущества. Отказ от наследства не может быть впоследствии изменен или взят обратно. Не допускается также отказ от наследства с оговорками или под условием.

Свидетельство           о          праве на        наследство     выдается         по        месту

открытия наследства нотариусом или должностным лицом, уполномоченным в соответствии с законом совершать такое нотариальное действие. Свидетельство, по общему правилу, выдается в любое время по истечении шести месяцев со дня открытия наследства. В процессе приобретения наследства в соответствии с ГК решаются вопросы приращения наследственных долей (ст. 1161), общей собственности  наследников  (ст.  1164),  раздела  наследства  по соглашению между наследниками (ст. 1165), охраны интересов ребенка при разделе наследства (ст. 1166), охраны наследства (ст. 1171, 1172) и доверительного управления им (ст. 1173), а также ответственности наследников  по  долгам  наследодателя  (ст.  1175).  Наследники, принявшие наследство, отвечают по долгам наследодателя солидарно, однако  каждый  из  них  отвечает  лишь  в  пределах  стоимости перешедшего к нему наследственного имущества.

Среди новелл части третьей ГК важное место занимают нормы о

наследовании   отдельных   видов   имущества,   в   том   числе   прав,

связанных с участием в хозяйственных товариществах, обществах, производственных и потребительских кооперативах (ст. 1176-1177), наследовании предприятия (ст. 1178), имущества члена крестьянского

(фермерского)  хозяйства  (ст.  1179)  и  земельных  участков  (ст.  1181-

1182).

Отношения по наследованию с участием  иностранцев определяются, по общему правилу, по праву страны, где наследодатель имел последнее место жительства. В порядке исключения наследование недвижимого имущества определяется по праву страны, где находится это имущество, а наследование недвижимого имущества, внесенного в государственный реестр в Российской Федерации, - по российскому праву (п. 1 ст. 1224 ГК).

Важные новеллы в процедуру реализации некоторых наследственных прав внесены постановлением Правительства РФ от 27 мая 2002 г. №351, утвердившим Правила совершения завещательных распоряжений правами на денежные средства в банках (РГ, 31 мая 2002 г.). Данные правила определяют порядок совершения завещательных распоряжений правами на денежные средства граждан в банках или филиалах банков (далее именуются соответственно- завещательные распоряжения, банки)

Совершение завещательного распоряжения производится гражданином в письменной форме в том банке, в котором находится

этот счет, по правилам статьи 1128 ГК. Завещательные распоряжения совершаются бесплатно.

Составление, подписание и удостоверение завещательного распоряжения осуществляется при соблюдении следующих правил:

личность завещателя удостоверяется паспортом или другими документами, исключающими любые сомнения относительно личности

гражданина;

информирование завещателя о содержании статей 1128, 1130, 1149,

1150 и 1162 ГК, после чего об этом делается отметка в завещательном распоряжении;

лица,  участвующие в  совершении завещательного распоряжения,

обязаны соблюдать положения статьи 1123 ГК.

Завещательное распоряжение подписывается завещателем с указанием даты его составления. Завещательное распоряжение может быть написано от руки либо с использованием технических средств (электронно-вычислительной машины, пишущей машинки и др.).

В завещательном распоряжении указываются:

1)         место и дата его совершения;

2)         местожительство завещателя;

3) имена, отчества, фамилии граждан, полное наименование и местонахождение юридического лица, которым завещается вклад.

Завещатель может составить одно завещательное распоряжение на

все  денежные средства, размещенные на  нескольких счетах  в  банке,

либо на денежные средства, размещенные на одном из этих счетов.

Если  завещатель  желает.  чтобы  денежные  средства  с  его  счета после   его   смерти   были   выданы   нескольким   наследникам,   то   в

завещательном распоряжении он указывает, кому из них какая доля завещается.

Денежные средства, завещанные нескольким лицам без указания доли каждого, выдаются всем этим лицам в равных долях. Завещатель вправе указать в завещательном распоряжении другое лицо, которому

вклад должен быть выдан в случае, если лицо, в пользу которого завещаны  денежные  средства,  умрет  ранее  самого  завещателя  или подаст заявление об отказе от принятия завещанных денежных средств, а также в иных случаях, предусмотренных статьей 1121 ГК.

Завещатель вправе предусмотреть в завещательном распоряжении условия выдачи вклада (например, выплата лицу, которому завещан денежный  вклад,  определенных  сумм  в  установленные  вкладчиком

сроки, выдача вклада лицу после достижения им определенного возраста и т.п.). Устанавливаемые условия не должны противоречить ГК. Поправки и приписки в завещательном распоряжении не допускаются.

Завещательное распоряжение составляется в 2 экземплярах, каждый из которых удостоверяется подписью служащего банка и печатью. Первый  экземпляр  выдается  завещателю,  а  второй  регистрируется  в

книге  завещательных  распоряжений  и  подшивается  в  специальную папку завещательных распоряжений, хранящуюся в несгораемом шкафу.

Служащий     банка  на        счете   завещателя     делает отметку          о

составленном завещательном распоряжении.

Если завещатель желает изменить или отменить завещательное распоряжение, он должен обратиться в тот банк, в котором составлялось завещательное   распоряжение,   и   подать   об   этом   собственноручно

подписанное завещательное распоряжение. Служащий банка устанавливает личность завещателя, проверяет поданное завещательное распоряжение и приобщает его к ранее составленному.

Завещатель вправе изменить или отменить завещательное распоряжение, руководствуясь положением статьи 1130 ГК, путем оформления   нотариально   удостоверенного   завещания,   в   котором

специально    указывается   об   отмене   или   изменении   конкретного завещательного            распоряжениялибо    нотариально     удостоверенного отдельного  распоряжения  об  отмене  завещательного  распоряжения,

один экземпляр которого должен быть направлен в банк.

В случае смерти завещателя нотариус направляет в банк запрос ( с приложением удостоверенной копии свидетельства о смерти наследодателя) с просьбой подтвердить факт удостоверения конкретного

завещательного распоряжения сотрудником банка и факт его отмены или изменения. Ответ на запрос подписывается руководителем банка с проставлением печати и направляется нотариусу в течение месяца. Если

к          запросу     приложена     копия     завещательного     распоряжения наследодателя, ответ на запрос может быть изложен под текстом этого завещательного распоряжения.

Выплата   денежных   средств   со   счетов   умерших   завещателей, которые оформили завещательное распоряжение после 1 марта 2002 г., производится в зависимости от конкретного случая на основании следующих документов:

1)  свидетельство о праве на наследство по завещанию или закону,

выданное нотариусом или консульским должностным лицом Российской

Федерации;

2) постановление нотариуса о возмещении расходов, вызванных смертью наследодателя, в соответствии со статьей 1174 ГК;

3) нотариально     удостоверенное    соглашение     о     разделе наследственного имущества в соответствии со статьей 1165 ГК;

4)  свидетельство, выданное нотариусом исполнителю завещания в

соответствии со статьей 1135 ГК;

5)  свидетельство  о  праве  собственности  на  долю  в  имуществе,

находившемся           в          совместной    собственности           супругов,                   выданное нотариусом            или      консульским             должностным                        лицом Российской

Федерации в соответствии со статьей 1150 ГК;

копия решения суда с отметкой о вступлении его в законную силу или  исполнительного листа  в  случае  рассмотрения  дела  в  судебном

порядке.

4. Особенная часть гражданского права: общая часть обязательственного права

 

Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |