Имя материала: Гражданское право

Автор: Алексеев С.С

Раздел iii общая  часть обязательственного права глава 12 общие положения об обязательствах

 

§  1. ПОНЯТИЕ И  СТОРОНЫ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

 

1.  Определение .  Обязательство -  это   гражданское правоотношение, в силу  которого одно лицо (должник) обя- зано совершить в пользу  другого лица (кредитора) опреде- ленное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги  и т.  п., либо воздержаться от определенного действия,  а  другая сторона - кредитор име- ет право требовать от должника исполнения его обязан- ности  (ст.  307*  ГК РФ).

Иногда  термином  «обязательство» обозначают также:

- обязанность (долг)  должника;

- документ, в котором фиксируется эта обязанность.

2. Сущность и значение. В отличие от вещного права (раз- дел второй) обязательственное право  выражает не прямое отно- шение  субъектов  к вещам  и возникающие на этой  основе  отно- шения (вещные отношения, вещные права и обязанности), а от- ношения между  самими субъектами -  отношения, которые концентрируются  вокруг   действий  этих   субъектов -  креди- торов  и  должников.

С  юридической  стороны  «обязательство» представляет  со- бой уникальное правовое явление: оно является своего рода обоб- щением, воплощенным в юридических нормах и правоотношени- ях. Оно представляет в единстве  некоторые общие  моменты из разнородных институтов и конструкций, важные  для гражданс- кого  права.

 

15  6

 

Все равно, что перед нами - договорные отношения, причине- ние имущественного вреда, случайное получение имущества от какого-либо лица, - везде, где  есть  должник  (лицо, обязанное совершить определенные действия) и кредитор (лицо, имеющее право  требовать  совершения таких действий), перед  нами  обяза- тельство.  И это позволяет углубленно рассмотреть отношения, складывающиеся в области  гражданского оборота. Притом как применительно к обязательствам в целом  (основания возникно- вения  и прекращения прав и обязанностей, осуществление прав и исполнение обязанностей, ответственность сторон  и др.), так  и применительно к отдельным видам  обязательств, что открывает возможность выделить  в сложных  институтах (таких,  как  пере- возка груза и граждан)  и рассмотреть с учетом ГК РФ и других гражданских законов вопросы гражданского права.

По существу  все разнообразные отношения, которые склады- ваются в  области рынка,   большинство  бытовых  отношений, отношения, связанные с землей, недвижимостью и т. д., отноше- ния  по  конкурсам,   аукционам  и  многие  другие  - все  это  обяза- тельства, при возникновении и исполнении которых часто прихо- дится решать сложные вопросы, которым и посвящено обязатель- ственное право.

3.  Структура.  Все обязательственно-правовые нормы делят- ся на две большие группы:

а) общая часть обязательственного права (ст. 307-453 ГК РФ). Это нормы об основаниях возникновения обязательств, исполне- нии  обязательств, ответственности за нарушение обязательств и др. Они распространяют свое действие  на все виды  обязательств. Сравнительно редко  нормы  общей  части  включаются  в  другие акты.  Примером является Федеральный закон  «Об ипотеке (за- логе недвижимости)»;

б) особенная часть обязательственного права.  Это нормы, регулирующие отношения, возникающие из договоров (купли-про- дажи, дарения, аренды, подряда  и др.), вследствие причинения вреда  и т.д.  Большая часть  соответствующих норм  сосредоточе- на в ГК РФ  (ст. 454-1109).  Но немалое их число  сформулировано в иных  актах  (например, в транспортных уставах  и кодексах).

 

157

 

 
В своей  совокупности нормы общей  и особенной части  образу- ют обязательственное право как крупное подразделение (подо- трасль)  гражданского права  - такое  же важное  и обширное, как и вещное  право.

4.  Общие  черты.   Все  обязательства  характеризуются  об- щими  чертами, наличие которых  позволяет выделять  обязатель- ства  среди  иных  гражданско-правовых отношений.  К  таким  об- щим  чертам  (признакам)  обязательств относятся следующие:

1)  обязательства  есть  отношения   имущественные;

2) они опосредствуют  перемещение материальных благ (то- варообмен). Это отношения экономического оборота;

3)  в  обязательстве  существует   полная  определенность  лиц,

участвующих в  нем.   Это  относительное  правоотношение;

4) обязанное лицо  (должник) должно  совершить строго  оп- ределенное действие  (передать определенное имущество, уп- латить  определенную сумму денег  и т. п.).  Наряду  с действием иногда  должник обязан не  совершать определенных действий. Но, как  показывает деловая  и юридическая практика, не может быть обязательства, в силу которого должник обязывается только бездействовать;

5)   в  обязательстве  интерес  управомоченного  лица   - креди- тора   -  удовлетворяется посредством действий лица   обязан- ного - должника (в результате  акта  передачи имущества должни- ком, выполнения им работ и т. д.);

6) обязательство характеризуется повелительностью содер- жания:  носитель права (кредитор) не столько сам действует, сколько требует определенного действия от лица  обязанного (должника):

7)  обязательство  существует  определенный или  неопреде- ленный срок.  Невозможно существование бессрочных обяза- тельств.  (Исключение из этого правила составляет, например, обя- зательство из договора  найма  жилого  помещения в государствен- ном и муниципальном жилищном фонде социального использова- ния, которое  является бессрочным.)

5.   Основания  возникновения.  Такими  основаниями  явля- ются   следующие  юридические   факты:

1)  договор.  Чаще  всего  обязательства возникают именно на основании договора;

 

158

2) односторонняя сделка (например,  публичное обещание на- грады  - ст.   1055-1056);

3) причинение вреда личности или имуществу (ст.  1064-1101);

4)  неосновательное обогащение (ст.   1102-1109).

Иногда обязательства возникают на  основании администра- тивных  актов  (например, ст.  242), судебных  актов  (например, ст. 240) и т. д.

В зависимости от оснований возникновения обычно производят классификацию обязательств на договорные  и внедоговорные.

6. Система. Обязательства опосредствуют перемещение материальных благ.  Такое  опосредствование производится в раз- личных  правовых формах  (купля-продажа, аренда, подряд  и др.). Однако та или иная  правовая форма  предопределена экономичес- ким  содержанием  регулируемых правом  общественных отноше- ний.  Или, иными словами - направленностью  этих  отношений. Соответственно в зависимости от  направленности обязательств их традиционно подразделяют на обязательства:

1) направленные на передачу имущества в собственность (куп- ля-продажа, дарение  и т. д.), во временное пользование (аренда, жилищный наем и т. д.);

2) направленные на выполнение работ (подряд и подобные ему договоры);

3) направленные на оказание услуг (юридических, финансо- вых и т. д.);

4) направленные на уплату денег.

7.  Объект.  Объектом (или  предметом) обязательства является то, по поводу чего оно возникает и существует. Как следует из опреде- ления, обязательства возникают по поводу действий должника, таких как передача имущества (в том числе вещей, прав и т. п.), выполнение работ, уплата денег, оказание услуг и т.п. Таким  образом, объектом обязательства является определенное действие,  обеспечивающее перемещение (товарообмен) определенных  материальных благ, т. е. такие действия, в которых, как отмечалось при характеристике объекта  права  (глава пятая), определяющее значение в большинстве случаев имеет результат действий. Иногда объектом (предметом) обязательства именуют  (в том числе  и в законе) и само материаль- ное благо, по поводу которого возникает обязательство (вещь, резуль- тат работы, услуга и т. д.).

 

159

 

 

В зависимости от степени определенности объекта  обязатель- ства с «количественной стороны» различаются следующие обя- зательства:

- однообъектные - должник обязан передать   кредитору одну определенную вещь (совокупность вещей), выполнить работу, ока- зать услугу и т. п.  Большинство обязательств - однообъектные;

- альтернативные   - должник обязан передать   одну  из  двух или  более  вещей, передать  вещь  либо  выполнить работу  и пере- дать ее результат  кредитору, оказать одну из двух или более услуг и т. п. Право выбора  принадлежит должнику, если иное  не выте- кает из закона, иных правовых актов  или условий обязательства (ст.  320).

- факультативные - должник обязан  передать   одну  опреде- ленную вещь (совокупность вещей), выполнить определенную ра- боту, оказать одну определенную услугу и т. п., но вправе  заме- нить  предмет  исполнения. Если  в альтернативном обязательстве должник обязывается к совершению того  или  другого  действия (одного из двух или более действий), то в факультативном обяза- тельстве  должно быть совершено одно  определенное действие, однако вместо  этого  должник вправе (но не обязан) совершить другое действие (например,  передать  другую вещь).

 

8.  Содержание.  Субъективное  право,  входящее в  содержа- ние  обязательства, часто  именуют (в том числе  и в законе) пра- вом кредитора, правом требования, требованием. Субъектив- ную  обязанность часто  называют  долгом.

По  структуре  содержания обязательства бывают:

- простые (односторонние) - одна  сторона (кредитор) имеет право требовать определенного поведения, а другая сторона (дол- жник) несет  соответствующую обязанность (например,  договор займа);

- сложные  (двусторонние, взаимные, встречные) -  каждый из участников обязательства имеет права и несет  обязанности. Соответственно, согласно ГК  РФ, каждая из  сторон  считается должником другой стороны в том, что обязана сделать в ее пользу, и одновременно ее кредитором в том, что имеет право  от нее тре- бовать  (п.  2 ст.  308).  Каждое сложное обязательство в ходе ана- лиза  рассматривается как  ряд  простых. Так, при  купле-продаже

 

160

 

продавец обязан передать  товар  (должник) и вправе  требовать уплаты  покупной цены  (кредитор). Покупатель вправе  требовать передачи товара  (кредитор) и обязан произвести оплату  (долж- ник). Большинство обязательств являются сложными.

9.  Стороны (субъекты). Ими  являются: лицо, управомочен- ное требовать определенного действия, - кредитор - и лицо, обя- занное совершить такое  действие, - должник.  В соответствии с этим в обязательстве различаются две стороны: сторона кре- дитора и  сторона должника.

В обязательстве помимо должника и кредитора могут участво- вать  и  иные  субъекты - третьи  лица.  Так, по  общему  правил}7 должник может возложить исполнение обязательства на третье лицо, и кредитор обязан принять такое исполнение (п.  1 ст. 313). Суще- ствуют обязательства в пользу  третьих  лиц  (например, банковс- кий  вклад  в пользу  третьего  лица  - ст.  842).

Обязательство не  может  создавать обязанности  для  третьих лиц (п. 3 ст. 308).

10. Множественность лиц. Указание на то, что в обяза- тельстве  участвуют две стороны, не означает, что участниками обязательства во всех случаях являются непременно два лица. Существуют обязательства с множественностью лиц  (три  и более  участников).

Множественность может  быть  на стороне кредитора (актив- ная множественность) и на стороне должника (пассивная множе- ственность). Бывает и смешанная множественность, когда в обя- зательстве участвуют несколько кредиторов (множественность на стороне кредитора) и несколько должников (множественность на стороне должника).

При  множественности лиц обязательство может быть долевым или солидарным (эти категории, а также субсидиарные и регресс- ные  обязательства рассматривались в разделе  первом, главе  2 под углом  зрения «ответственности»).

В долевом обязательстве каждый кредитор вправе  требовать исполнения обязательства в определенной доле, а каждый долж- ник  обязан исполнять обязательство в определенной доле.  Доли предполагаются равными, если иное не вытекает из закона, иных правовых актов  или  условий обязательства.

 

161

 

 

 
Обязательства с множественностью лиц по общему  правилу являются долевыми.

Суть  солидарного  обязательства состоит в  том, что  до  тех пор, пока обязательство полностью не исполнено, любой из соли- дарных должников считается обязанным его исполнить; любой из солидарных кредиторов вправе  требовать  исполнения.

Солидарные обязательства возникают, если  это

-  предусмотрено договором,

- установлено законом (при  неделимости предмета  обязатель- ства, при совместном причинении вреда и т. д.).

Если имеется в виду солидарное обязательство с пассивной множественностью, то в законе говорится о солидарной обязанно- сти  или  ответственности (ст.  322-325).   Когда  речь  идет  о  соли- дарном  обязательстве с  активной множественностью - о  соли- дарном  требовании (ст.  322, 326).

Кредитор вправе требовать  исполнения солидарной обязанно- сти как от всех должников совместно, так и от любого из них в отдельности, притом как полностью, так и в части долга.  Испол- нение  обязательства одним  из должников в полном объеме  пре- кращает обязательство перед  кредитором. Одновременно возни- кает обязательство между этим  должником и его содолжниками.

Должник, исполнивший обязательство, становится кредитором. Такое  обязательство, как уже говорилось в первом  разделе, име- нуется регрессным. В силу регрессного обязательства одно  лицо, выполнившее обязанность за  другое,  имеет  право  требовать   от этого лица возмещения понесенных затрат.  В данном случае су- щество  регрессного обязательства состоит  в  следующем:  долж- ник, исполнивший обязательство, имеет  право  требовать  испол- ненного от остальных должников (содолжников) в равных  долях за вычетом  доли,  падающей на  него  самого.  Иное  может  выте- кать из отношений между содолжниками. Неуплаченное одним из солидарных должников должнику, исполнившем)' солидарную обя- занность, падает в равной доле на остальных содолжников, в т. ч. на того, который исполнил основное обязательство. Иное  может следовать  из отношений между содолжниками.

При солидарности требования должник может исполнить обя- зательство любому  из  сокредиторов. Если  это  не происходит, то любой  из солидарных кредиторов вправе  предъявить к должнику

 

162

требование в полном объеме.  Исполнение обязательства одному из  кредиторов влечет  прекращение  обязательства. Одновремен- но возникает обязательство между кредитором, получившим ис- полнение, и другими кредиторами. Кредитор, получивший испол- нение, становится должником. Он должен  возместить причитаю- щееся  другим  кредиторам в равных  долях, если иное  не вытекает из отношений между ними.

При  пассивной множественности лиц существуют  также  субси- диарные обязательства. Такое обязательство может возникнуть лишь в связи с привлечением должника к ответственности, и существова- нием кроме этого основного должника, привлекаемого к ответствен- ности, дополнительного (субсидиарного) должника. Существо суб- сидиарного обязательства в том, что прежде  чем  предъявлять тре- бование субсидиарному должнику, кредитор должен предъявить тре- бование к основному должнику. И только если основной должник не исполняет обязательство, требование может быть предъявлено суб- сидиарному должнику (ст. 399). Так, участники полного товарище- ства солидарно несут субсидиарную ответственность своим  имуще- ством  по обязательствам товарищества (п.  1 ст. 75).

 

§ 2. ПЕРЕМЕНА ЛИЦ В ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕ

 

1.  Определение. Перемена лиц   в  обязательстве - это осуществляемый в соответствии с требованиями ГК РФ пе- реход  прав и обязанностей участников обязательства от од- них лиц к другим. (Судебную  практику см.: Информационное пись- мо  Президиума ВАС  РФ  от  30.10.2007  №120  «Обзор  практики применения арбитражными судами положений главы 24 ГК РФ».)

2. Переход права  (требования),  «уступка требования».

Это замена  кредитора в правоотношении (ст.  382* ГК РФ).

Переход  права  (требования) к другому лицу  возможен:

- на основании закона;

- по  сделке  (уступка  требования).

На основании закона права кредитора переходят  к другому лицу в случаях:

I) в результате  универсального правопреемства в правах  кре- дитора.  Например, права  кредитора переходят  от наследодателя к наследнику, принявшему наследство;

 

163

 

 

2) по решению суда о переводе  прав кредитора на другое лицо, когда  возможность  такого   перевода  предусмотрена  законом (см., например, п. 3 ст. 250 ГК РФ);

3) вследствие исполнения  обязательства должника его пору- чителем  или залогодателем, не являющимся должником по этому обязательству;

4) при суброгации страховщику прав кредитора к должнику, от- ветственному за наступление страхового случая (см.  ст. 965 ГК РФ).

Законом могут предусматриваться иные  случаи замены кре- дитора  при  наличии определенных обстоятельств.

Не допускается переход к другому лицу прав, неразрывно свя- занных  с личностью кредитора, в частности, требований об али- ментах и о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью (ст.  383).

Правила о переходе прав кредитора не применяются к рег- рессным  обязательствам.

Для перехода права (требования) к другому лицу согласия дол- жника не требуется, если иное  не предусмотрено законом или до- говором. Однако должник должен  быть письменно извещен о пе- реходе прав кредитора к другому лицу.  В противном случае ис- полнение обязательства первоначальному кредитору признается надлежащим.

Переход  права может быть выражен в виде сделки уступки требования (цессии). Такая сделка допускается, если она не про- тиворечит закону, иным  правовым актам  или договору.  Без согла- сия  должника не допускается уступка  требования по  обязатель- ству, в котором личность кредитора имеет  существенное значе- ние для должника.

3. Перевод долга. Это замена  должника в правоотношении. Перевод долга  допускается только  с согласия кредитора.

Уступка требования (цессия) и перевод  долга, основанные на сделке, совершенной в простой письменной или нотариальной фор- ме, должны  быть  совершены в соответствующей форме  (ст.  389

ГК РФ).

Если  обязательство основано на сделке, подлежащей государ- ственной регистрации, то уступка требования и перевод  долга дол- жны быть зарегистрированы, если иное  не установлено законом.

 

164

 

§  3. ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

 

1.  Определение. Исполнение  обязательства -  это   со- вершение  действия,   составляющего  объект   обязательства.

2. Общие  положения. Принципы.  Принято выделять не- сколько принципов  исполнения обязательств:

1) надлежащего исполнения, т.  е. обязательства должны  ис- полняться в соответствии с требованиями закона и условиями обязательства относительно субъектов  исполнения, срока  и мес- та исполнения, способа исполнения и т. д.;

2) реального исполнения  (обязательства должны   исполнять- ся в натуре), т. е. должник обязан совершать именно те действия, которые составляют объект обязательства; замена  предмета исполнения, по общему  правилу, не допускается. Действие ука- занного принципа в настоящее время  значительно ослаблено: в силу п.  2 ст.  396 ГК РФ, если  должник не исполняет обязатель- ство, но а) возместил убытки, причиненные таким  неисполнени- ем, и б) уплатил неустойку за неисполнение, то он освобождается от обязанности исполнить обязательство в натуре, если  иное  не предусмотрено законом или договором;

3)  недопустимости  одностороннего отказа  от  исполне- ния  обязательства и одностороннего изменения его условий (стабильности обязательства). Такой отказ и такое изменение условий  допускаются только  в случаях, предусмотренных  зако- ном (например, ст. 717 ГК РФ).  Если, однако, обязательство свя- зано  с осуществлением его сторонами предпринимательской де- ятельности, то односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение условий  такого  обязательства допус- каются  также в случаях, предусмотренных договором, если иное не  вытекает  из  закона или  существа  обязательства.

В  исполнении  обязательства участвует  и  кредитор.  Причем кроме  права требовать исполнения кредитор несет некоторые кредиторские   обязанности.   Во-первых,  кредитор  обязан  при- нять  исполнение. Во-вторых, в ряде  случаев  должен  совершить какие-либо действия, при  отсутствии которых  должник не  смо- жет исполнить обязательство, например, передача  поставщику от- грузочных разнарядок (п.  2, 3 ст. 509 ГК РФ).

 

165

 

 

3. Надлежащее исполнение. Обязательства должны испол- няться надлежащими субъектами. По общему правилу  обяза- тельства исполняются сторонами обязательства (должником и кре- дитором). Должник вправе при исполнении обязательства потребо- вать доказательств того, что исполнение принимается самим кредитором или уполномоченным им лицом, если иное не предус- мотрено соглашением сторон  и не вытекает из обычаев  делового оборота  или  существа  обязательства. Должник несет риск  послед- ствий  непредъявления такого  требования (ст.  312 ГК РФ), т. е. если это требование не заявлено, в результате  чего наступили неблагоприятные последствия (исполнение произведено ненад- лежащему  лицу), то такие последствия относятся на счет дол- жника.

Вместе  с тем  в исполнении  обязательства могут участвовать и иные (третьи)  лица.

Во-первых, кредитор может  переадресовать принятие испол- нения третьему лицу.  Причем в одних случаях это третье лицо принимает исполнение от имени кредитора («по доверенности»). Считается, что  исполнение обязательства принято  самим  кре- дитором. В других  случаях  обязательство исполняется в пользу третьего лица.  Это допустимо, если стороны установили, что должник обязан произвести исполнение не кредитору, а указан- ному или не указанному им в договоре  третьему лицу. Такое  лицо имеет  право  требовать   от должника исполнения обязательства от собственного имени (а не от имени кредитора) и в свою пользу (а не в пользу  кредитора).

Причем, если третье лицо выразило должнику намерение вос- пользоваться своим  правом  получить  исполнение, то стороны до- говора  не могут расторгать или изменять заключенный ими дого- вор  без согласия этого  (третьего) лица  (иное  может  быть  предус- мотрено законом, иными правовыми актами  или договором). Только в том случае, если третье лицо отказалось от права, пре- доставленного ему по договору, кредитор может  получать  испол- нение, если это не противоречит закону, иным  правовым актам и договору  (ст.  430 ГК РФ).

Во-вторых, должник может возложить исполнение обязатель- ства на третье лицо,  если  из закона, иных  правовых актов, усло-

 

166

 

вий обязательства или его существа не вытекает  обязанность должника исполнить обязательство лично.  В соответствующих слу- чаях кредитор обязан принять исполнение, предложенное третьим лицом  (п.  1 ст. 313 ГК РФ).

В-третьих,  иногда  третье  лицо  может  исполнить  обязатель- ство независимо от воли  должника (а может, и вопреки его воле). Такое право принадлежит третьему лицу, в частности, при наличии опасности утраты этим  лицом  права на имущество должника (пра- во аренды, право залога и т. д.) вследствие обращения кредитором взыскания на это имущество. В этом случае третье лицо, исполнив обязательство, получает  права  кредитора (п.  2 ст. 313 ГК РФ).

4.  Предмет  исполнения.  По  обязательству должник обязан передать  именно ту вещь, которую  обязался передать, выполнить именно ту работу  или  оказать  именно ту услугу, по поводу  кото- рых и возникло обязательство, возместить причиненный  вред  и т.д. Как ранее указывалось, иногда  существует  право выбора  пред- мета  исполнения  (альтернативное обязательство) либо  право  за- мены  предмета  исполнения (факультативное обязательство).

Закон не содержит общих правил  о предмете  исполнения обя- зательств  - они  формулируются применительно к отдельным ви- дам обязательств. Исключение сделано  для денежных обяза- тельств.  В частности установлено, что они должны  быть выраже- ны в рублях. Использование иностранной валюты и платежных документов в иностранной валюте  при  осуществлении расчетов на территории России по обязательствам допускается в случаях, в порядке и на условиях, определенных законом или в установлен- ном им порядке. Вместе с тем в денежном обязательстве может предусматриваться, что оно подлежит оплате в рублях в сумме, эквивалентной определенной сумме в иностранной валюте или в условных  денежных единицах (ст.  317 ГК РФ).  Если  уплаченная денежная сумма  недостаточна для  исполнения обязательства, то вначале  погашаются издержки кредитора по получению исполне- ния, затем  - проценты, а затем  - основная сумма долга (ст.  319).

 

5. Срок исполнения. Обязательство должно быть  исполне- но в надлежащий срок.

Меньшая часть  обязательств исполняется в момент  возникно- вения  прав и обязанностей (например, розничная купля-продажа).

 

167

 

 

 

Чаще  обязательство предусматривает день исполнения или пери- од времени, в который оно должно быть исполнено. Соответствен- но, надлежащим будет  считаться исполнение в указанный день или в любой  момент в пределах  обозначенного периода времени. Если же из обязательства не следует срок его исполнения, то оно должно быть исполнено в разумный срок. При несоблюдении дан- ного требования, а также в том случае, когда срок исполнения обя- зательства определен моментом востребования, должник обязан произвести исполнение в семидневный срок со дня предъявления кредитором соответствующего требования, если  обязанность ис- полнения в другой срок не вытекает из закона, иных правовых ак- тов, условий обязательства, обычаев делового  оборота или суще- ства  обязательства (ст.  314).

По общему правилу должник вправе  исполнить обязательство досрочно. Иное может быть предусмотрено законом, иными пра- вовыми актами, условиями обязательства либо  следовать из его существа. Если  же обязательство связано с осуществлением его сторонами предпринимательской деятельности, то действует пря- мо противоположное правило - досрочное исполнение недопусти- мо. В этом случае обязательство можно исполнить до срока только в случаях, когда это предусмотрено законом, иными правовыми актами, условиями обязательства либо  следует  из обычаев дело- вого  оборота или  существа  обязательства.

6.  Место  исполнения.  Обязательство должно исполняться в надлежащем месте. Под местом  исполнения обязательства понимается географический пункт, в котором должник обязан ис- полнить обязательство.

Место  исполнения обязательства обычно определяется зако- ном, иными правовыми актами или договором. Иногда оно может быть  определено исходя  из обычаев делового  оборота или  суще- ства обязательства. Если, принимая во внимание изложенное, не- возможно определить место исполнения обязательства, то оно должно быть исполнено:

1) по обязательству передать  недвижимость (например, из договора купли-продажи недвижимости) - в  месте  нахождения имущества;

 

168

2) по обязательству передать  имущество, предусматриваю- щему  его  перевозку, - в месте  сдачи  имущества первому   пере- возчику для доставки его кредитору;

3) по другим обязательствам предпринимателя передать  иму- щество  - в месте  изготовления или  хранения соответствующего имущества, если  это  место  было  известно кредитору в  момент возникновения обязательства;

4)  по  денежному обязательству - в месте  жительства креди- тора в момент возникновения обязательства (в месте нахождения юридического лица  - кредитора). Если  кредитор изменил место жительства (место  нахождения) и известил об этом должника, то обязательство должно исполняться в новом месте жительства (ме- сте нахождения) кредитора, с отнесением на счет кредитора рас- ходов, связанных с переменой места исполнения;

5) по  всем  другим  обязательствам - в месте  жительства дол- жника, а если  должником является юридическое лицо  - в месте его нахождения (ст.  316 ГК РФ).

7. Способы  исполнения. Обязательства должны исполнять- ся надлежащим способом.. Это означает, что при исполнении обя- зательства должен  соблюдаться установленный законом, иными правовыми актами или договором, либо следующий из обычаев делового  оборота или  существа  обязательства порядок действий сторон  в процессе исполнения обязательства. В частности по общему  правилу недопустимо исполнение обязательства по ча- стям, если  иное  не предусмотрено законом или договором и т. д. и кредитор не выразил согласия принять частичное исполне- ние  обязательства.

В тех случаях, когда  предметом исполнения является передача кредитору денег или ценных бумаг, должник при наличии опреде- ленных обстоятельств может  исполнить обязательство путем  вне- сения денег  или  ценных бумаг  в депозит нотариуса, а в случаях, предусмотренных законом, - в депозит суда  (ст.  327  ГК  РФ). Такой способ исполнения считается надлежащим и допускает- ся  в случаях:

1) отсутствия кредитора в месте, где должно быть произведе- но исполнение обязательства;

 

169

 

 

2) недееспособности кредитора и отсутствия у него  предста- вителя;

3) очевидного отсутствия определенности в том, кто является кредитором по  обязательству;

4) уклонения кредитора от принятия исполнения, в том числе при просрочке с его стороны.

8. Встречные обязательства. Как ранее отмечалось, боль- шинство обязательств являются двусторонними (взаимными). По- этому чаще всего исполнение обязательства одной  из сторон  обус- ловлено исполнением своих обязательств другой стороной. Такое исполнение признается встречным (например, договором предус- матривается передача  товара  после  его оплаты. Передача товара  - встречное исполнение).

Сторона, на которую возложено встречное исполнение, вправе приостановить исполнение своего  обязательства либо отказаться от исполнения этого обязательства и потребовать возмещения убытков  в случаях:

а) неисполнения обязательства другой стороной;

б) наличия обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение не будет произведено в установленный срок.

Если обусловленное договором исполнение обязанностей про- изведено частично, то  сторона, на  которую  возлагается встреч- ное исполнение, может:

а) приостановить исполнение своего  обязательства;

б) отказаться от исполнения в части, соответствующей непре- доставленному исполнению.

Приведенные правила о встречном исполнении обязательств применяются, поскольку иное не предусмотрено законом или до- говором  (ст.  328 ГК РФ).

9. Другие правила. Как ранее отмечалось, обязательства дол- жны исполняться в натуре (принцип реального исполнения). По- этому  если  должник исполнил обязательство ненадлежащим  об- разом, то даже если  он  за допущенное нарушение уплатил  неус- тойку и возместил вызванные нарушением убытки, тем не менее обязательство должно  быть исполнено в натуре (иное  может быть предусмотрено законом или договором; например, может быть ус- тановлено, что уплата неустойки и возмещение убытков  освобож- дают  должника от  обязательства).  Вместе  с  тем  при  неисполне-

 

170

 

нии  обязательства возмещение  убытков   и уплата  неустойки ос- вобождают должника от исполнения обязательства в натуре (иное может  быть установлено законом или договором).

Если должник не исполняет обязательство, кредитор вправе  в разумный срок  поручить  исполнение обязательства третьим  ли- цам  за разумную  цену  либо  выполнить его своими силами, если иное  не вытекает  из закона, иных  правовых актов, договора  или существа  обязательства. В этом  случае  на должника возлагается обязанность возместить понесенные расходы  и другие  убытки.

Особые  правила установлены ГК РФ (ст.  398) на случай неис- полнения   обязательства  передать    индивидуально-определенную вещь в собственность, хозяйственное ведение, оперативное уп- равление или в возмездное пользование кредитору. Последний впра- ве требовать  отобрания этой вещи у должника и передачи ее креди- тору на предусмотренных обязательством условиях. Вместо  этого требования кредитор может  потребовать возмещения убытков.

Если  вещь  уже передана третьему  лицу,  имеющему  однород- ное право  (собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления, возмездного пользования), то в удовлетворении требо- вания  кредитора об отобрании вещи  у должника будет отказано.

Иногда существует  несколько  обязательств по  поводу  пере- дачи одной и той же индивидуально-определенной вещи.  И креди- торы  по этим  обязательствам заявляют требования об отобрании вещи  у должника. В таком  случае  вещь  передается тому  из кре- диторов, в пользу которого обязательство возникло раньше, а если это невозможно установить - тому, кто раньше  предъявил иск.

Исполнение обязательства оплачивается по цене, установлен- ной соглашением сторон.  Если  в возмездном договоре  цена не предусмотрена, исполнение договора  должно  быть оплачено по цене, которая при  сравнимых обстоятельствах обычно  взимается за аналогичные товары, работы  или услуги.

 

§  4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

 

1. Определение. Обеспечение исполнения обязательств (далее - обеспечение обязательств)  есть использование ус- тановленных законом или  договором  обеспечительных мер (способов) имущественного характера, существующих в виде акцессорных (дополнительных) обязательств, стимулирую-

 

171

 

 

щих   должника  к  исполнению  обязательства  и   (или)  иным образом    гарантирующих  защиту   имущественного  интере- са  кредитора  в  случае   неисправности  должника.

2.  Общие   черты.   Обеспечение  обязательства  создает  меж- ду кредитором по этому обязательству и лицом, обеспечивающим обязательство,  обязательственное отношение, дополнитель- ное {акцессорное) по отношению к главному  (обеспечиваемому) обязательству. Недействительность соглашения об обеспечении обязательства не  влечет  недействительности этого  обязательства (основного обязательства). И наоборот, недействительность ос- новного обязательства влечет недействительность обеспечива- ющего  обязательства, если иное  не установлено законом (п. 2 и 3 ст. 329* ГК РФ).

Установление любого  способа  обеспечения обязательства оз- начает   возможность  наступления  имущественных   последствий. Они  могут наступить только  при  неисправности должника (неис- полнении или ненадлежащем исполнении основного обязательства).

Обязательства могут обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника,  поручительством, банковской гарантией, задатком и другими  способами, предусмотренными за- коном  или договором.

3. Неустойка. Неустойка (или  штраф, пеня)  - это определен- ная  законом или  договором денежная  сумма, которую  должник обязан уплатить  кредитору в случае  неисполнения или  ненадле- жащего  исполнения обязательства.

Наиболее общие  правила о  неустойке  содержатся в ГК  РФ (ст.  330*-333).

Неустойка является одним из наиболее распространенных спо- собов  обеспечения исполнения обязательств как  в отношениях между  юридическими лицами, так  и в отношениях, складыва- ющихся  между юридическими лицами и гражданами. В право- вых связях между гражданами неустойка встречается сравни- тельно  редко.

По  основаниям  возникновения неустойка подразделяется  на законную и договорную. Законной  именуется неустойка, опреде- ленная законом, независимо от того, предусмотрена ли обязанность ее уплаты соглашением сторон  (п.  1 ст. 332 ГК РФ).  Обычно закон

 

172

 

определяет основания взыскания неустойки, ее размер, иногда в той или иной  мере характеризует механизм взыскания и пр.

Законная неустойка может устанавливаться императивной либо диспозитивной нормой права.  В последнем случае стороны могут увеличить либо уменьшить размер  неустойки, обусловить ее взыс- кание  определенного рода обстоятельствами и т. п., поскольку иное не установлено законом. Если  же неустойка установлена в импе- ративной норме, то стороны не имеют права от нее отказаться, предусмотреть в договоре, что в случае неисполнения или ненад- лежащего исполнения обязательства, обеспеченного законной не- устойкой,  соответствующие нормы закона к  их отношениям не применяются. Другое дело, что фактически кредитор может  и не взыскивать неустойку в том  или  ином  случае, хотя  возможность ее взыскания предусмотрена.

Договорной  является  неустойка,  устанавливаемая  соглаше- нием  сторон  (основание возникновения неустойки - договор, по- этому она и именуется договорной). Стороны обязательства при- бегают к установлению договорной неустойки в случаях, когда законом не предусмотрены те или иные санкции за какое-либо на- рушение.

Размер  законной неустойки может  быть увеличен  соглашени- ем  сторон, если  закон  этого  не  запрещает (п.  2 ст.  332 ГК  РФ). Такую  неустойку иногда  именуют  смешанной,  поскольку основа- нием ее возникновения является и закон, и договор.

Уменьшить размер  законной неустойки стороны не вправе. Соглашение об установлении договорной неустойки либо  об

увеличении размера  законной неустойки должно  быть совершено в письменной  форме. Причем даже  в том  случае, когда  основное обязательство возникает на основе  сделки, совершенной в устной форме.  Обычно соглашение о неустойке формулируется отдель- ным пунктом основного обязательства (договора). Гораздо  реже дополнительно к основному обязательству (договору) оформля- ется  отдельный договор  об установлении договорной неустойки. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность со- глашения о неустойке (ст.  331).

В  зависимости от методов  исчисления неустойки  принято различать:

 

173

 

 

1) собственно неустойку (неустойку в узком смысле);

2) штраф;

3) пеню.

Пеня представляет собой  определенную денежную сумму, которую  должник обязан уплатить кредитору за каждый день (или иной период) просрочки.

Штраф  и собственно  неустойка определяются либо  в про- центном отношении от какой-либо суммы, либо в твердой денеж- ной  сумме.

Пеня, штраф  и собственно неустойка имеют одну и ту же пра- вовую природу, единую направленность (обеспечение исполнения обязательств). Различия между  ними  не  носят  сущностного ха- рактера; все  они  - разновидности одного  способа обеспечения исполнения обязательства - неустойки.

4. Неустойка и возмещение убытков.  В  зависимости от того, как неустойка соотносится с убытками, принято подразде- лять неустойку на зачетную, штрафную, исключительную, альтер- нативную.

По общему  правилу, если за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства установлена неустойка, то убытки  воз- мещаются в части, не покрытой неустойкой (абз.  1 п.  1 ст. 394). Такая   неустойка  именуется  зачетной.

Если ни закон, ни договор не указывают, как соотносятся убыт- ки и неустойка, то неустойка зачетная.

Законом или договором могут быть предусмотрены случаи, когда:

1) допускается взыскание только  неустойки, но  не убытков

{исключительная    неустойка);

2) убытки  могут  быть  взысканы в полной сумме  сверх  неус- тойки {штрафная  неустойка);

3) по выбору кредитора могут быть взысканы либо неустойка, либо  убытки  {альтернативная неустойка).  (См.  схему №  5).

5. Порядок  уплаты неустойки. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, обеспеченного неустой- кой, должник может уплатить неустойку в добровольном порядке. Если этого не происходит, то взыскание неустойки производится в судебном порядке. При  этом  суд учитывает следующее.

 

174

 

 

 
Во-первых, неустойка взыскивается при неисполнении или не- надлежащем исполнении основного обязательства независимо от того, понес  ли кредитор убытки  в результате данного правонару- шения.

Во-вторых, если должник не несет ответственности за неис- полнение или ненадлежащее исполнение обязательства, то кре- дитор  не вправе  требовать уплаты  неустойки.

В-третьих, суд может  (но  не  обязан) уменьшить неустойку, подлежащую уплате, если  она явно  несоразмерна последствиям нарушения обязательства (ст. 333 ГК РФ). При этом под послед- ствиями нарушения обязательства подразумеваются не только незначительный размер  убытков, понесенных кредитором, но и иные  обстоятельства негативного характера.

6.  Залог. Это правоотношение, в силу которого кредитор по обеспеченному  залогом  обязательству (залогодержатель)  име- ет право  в случае неисполнения должником этого  обязательства получить удовлетворение из стоимости заложенного имущества преимущественно перед  другими  кредиторами лица, которому принадлежит это имущество (залогодателя), за изъятиями, ус- тановленнымизаконом.

Залогодержатель имеет  право  получить на тех же началах удовлетворение из страхового возмещения за утрату или повреж- дение  заложенного имущества независимо от того, в чью пользу оно  застраховано, если  только  утрата или  повреждение не про- изошли по причинам, за которые отвечает  залогодержатель.

Регулирование залоговых отношений осуществляется Граждан- ским  кодексом (ст.  334*-358), Федеральным законом от 16 июля

1998 г. №  102-ФЗ «Об ипотеке (залоге  недвижимости)» (СЗ  РФ.

1998. №  29.  Ст.  3400).  В части, не противоречащей указанным законам, действует  также  Закон РФ  «О залоге».  (См.  также:  Об- зор практики рассмотрения споров, связанных с применением ар- битражными судами норм Гражданского кодекса Российской Фе- дерации о залоге. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 15 января 1998 г. № 26 // ВВАС РФ.  1998. №  3. С.  82-87.)

Участниками залогового  правоотношения являются  за-

логодержатель  и  залогодатель.

 

176

Залогодержателем  является лицо, которому в залог  пере- дается  имущество. Им является кредитор по обеспечиваемому залогом  обязательству.

Залогодателем   выступает лицо,  которое  передает   имуще- ство в залог.  Обычно им является должник по основному (обес- печиваемому залогом) обязательству. Однако не исключено, что залогодателем  выступает третье  лицо.

Залогодателем  вещи  может  быть  ее собственник либо  лицо, имеющее на нее право хозяйственного ведения. Недвижимое иму- щество  передается в залог обладателем права хозяйственного ведения с согласия собственника этого  имущества.

Залогодателем, права может быть лицо, которому принад- лежит  закладываемое право.

Среди  наиболее важных  черт залога, присущих большинству его видов, можно отметить следующие:

а)  право  залогодержателя (право  залога)   есть  право  на  чу- жое   имущество;

б)  право  залога  следует  за вещью  (переход права  собствен- ности  или  права  хозяйственного ведения от залогодателя к дру- гому лицу не прекращает залоговых отношений);

в) залог произведен от основного обязательства. Производ- ность  залога  от  обеспечиваемого им  обязательства проявляет- ся в том, что залоговое обязательство возникает постольку, по- скольку существует  основное обязательство. Не  может  возник- нуть залоговое отношение, если  нет основного обязательства;

г) залог зависим,  от основного обязательства: судьба прав залогодержателя находится в зависимости от судьбы  обеспечи- ваемого   залогом обязательства.  Зависимость  залога  проявля- ется и в том, что залогом может  обеспечиваться только  дей- ствительное требование: если недействительно основное обяза- тельство, то недействительно и соглашение о залоге.  Если  дого- вор, порождающий основное обязательство, должен  быть зак- лючен в нотариальной форме, то в такую же (нотариальную) форму  следует  облечь  и договор  о залоге.  Залог  сохраняет силу, если право  собственности на заложенную вещь  переходит к тре- тьему лицу.  При  прекращении основного обязательства прекра- щается и право  залога  и т. д.

 

177

 

 
Основанием  возникновения права залога  обычно являет- ся договор. Сравнительно редко  залог возникает на основании закона.  При  этом  в соответствующем законе должны быть  ука- зания:

а) юридических фактов, при наличии которых автоматически в силу закона возникает право  залога;

б)  предмет  залога;

в)  обеспечиваемое залогом обязательство.

К залогу, возникающему на основании закона, применяются правила о залоге, возникающем в силу договора, если законом не установлено иное.

Предметом залога может быть всякое имущество, в т. ч. вещи и имущественные права  (требования). Из этого  правила есть два исключения. Во-первых, не допускается  передача в залог:

а) имущества, изъятого из оборота;

'   б) требований, неразрывно связанных с личностью кредитора, в частности требований об алиментах, о возмещении вреда, при- чиненного жизни или здоровью, и иных прав, уступка которых дру- гому лицу запрещена законом;

в) отдельных видов  имущества в случаях, предусмотренных законом (например, законом может быть ограничен или запрещен залог отдельных видов  имущества граждан, на которые в соот- ветствии с гражданско-процессуальным законодательством не допускается обращение взыскания и т. д.).  Во-вторых, залог  от- дельных   видов   имущества может   быть  ограничен.

Как  известно, принадлежность следует  судьбе главной вещи, если договором не установлено иное.  Поэтому при передаче в за- лог  главной вещи  считается находящейся в залоге  и ее принад- лежность (право залога распространяется на принадлежность), если иное  не установлено договором о залоге  (например, догово- ром может быть предусмотрено, что принадлежность в состав предмета залога не входит, или может быть установлено, что пра- во залога распространяется не на все, а лишь  на некоторые при- надлежности и т. д.).  Напротив, поступления, полученные в ре- зультате  использования имущества, переданного в залог  (плоды, продукция, доходы), по общему правилу в предмет залога не вклю-

 

178

чаются  (право залога  на них  не распространяется). Иное может быть установлено договором о залоге.

Предметом залога  может  быть  как  имущество, имеющееся у залогодателя, так  и то, которое он  приобретет в будущем.   Если залог  возникает на основании закона, то соответствующим зако- ном может быть предусмотрен залог вещей и имущественных прав, которые залогодатель приобретет в  будущем.

Замена предмета залога  допускается с согласия залогодержа- теля, если законом или договором не предусмотрено иное.  В силу закона замена предмета залога  может  происходить при  залоге товаров  в обороте (далее  отмечаются особенности данного вида залога).

Одно  и то же имущество (вещь, право)  может  быть  предме- том залога ряда последовательно заключаемых договоров, если последующий залог  не запрещен предшествующими договорами о залоге.

В  период  действия договора о  залоге  право  собственности на заложенное имущество или право хозяйственного ведения им может перейти от залогодателя к другому лицу в результате возмездного или  безвозмездного отчуждения этого  имущества (по договорам купли-продажи, мены, дарения и т. п.) либо в по- рядке  универсального правопреемства (при  наследовании иму- щества, реорганизации юридического лица). Такой переход  не влечет  прекращения договора  о залоге:  соответствующее иму- щество  по-прежнему  остается предметом залога.

Передача заложенного имущества в доверительное управле- ние не лишает  залогодержателя права  обратить взыскание на это имущество: оно  по-прежнему остается предметом залога.

Использование тех или  иных  критериев позволяет выделить различные виды залога.  Традиционным является подразделение на залог  без передачи  и залог  с передачей  заложенного имуще- ства залогодержателю. В соответствии с общим правилом, зало- женное имущество остается у залогодателя. Договором может быть определено иное  (предмет залога передается залогодержа- телю, третьему лицу на хранение и т. д.). В отношении залога не- движимости и товаров  в обороте п.  1 ст. 338 ГК РФ  предусматри- вает, что  указанные объекты залогодержателю не  передаются.

 

179

 

 

Предмет залога  может  быть  оставлен у залогодателя с лише- нием  возможности пользоваться и распоряжаться заложенным имуществом - под  замком и  печатью  залогодержателя.  Иногда предмет  залога остается у залогодателя с наложением знаков, свидетельствующих  о  залоге   (твердый  залог).

Если  предмет  залога  передан залогодателем во временное владение или  пользование третьему  лицу  (в  аренду, безвозмезд- ное пользование, на хранение и т. п.), то считается, что он остав- лен  у залогодателя.

При установлении правил о залоге нельзя не учитывать специ- фику  предмета залога.   Поэтому есть  основания выделять такие виды   залога,  как  залог  недвижимости  (ипотеку), залог  товаров в обороте, залог  прав  и т.  д.

Существенные  условия   договора  о  залоге:

а)  предмет  залога:

б) оценка предмета залога;

в) определение, у какой из сторон  договора о залоге  будет на- ходиться заложенное имущество;

г)  существо обеспечиваемого  залогом обязательства;

д) размер  обеспечиваемого залогом требования;

е) срок  исполнения обязательства, обеспечиваемого залогом. Договор   о  залоге  во  всех  случаях  должен   быть  заключен в

письменной   форме.

По общему  правилу договоры о залоге  должны заключаться в

простой письменной форме.

Иногда требуется  нотариальное  удостоверение договора о залоге  (нотариальная форма): договор  о залоге  движимого иму- щества  или прав на имущество в обеспечение обязательств по договору, который должен  быть  нотариально удостоверен, также подлежит нотариальному удостоверению.

Договор  об ипотеке (о залоге  недвижимого имущества) дол- жен быть зарегистрирован в порядке, установленном для регист- рации сделок  с соответствующим имуществом.

Несоблюдение требований закона о форме договора о залоге (простой письменной или в соответствующих случаях нотариаль- ной), а также о регистрации залога влечет недействительность данного договора.

 

180

 

Пределы обеспечения залогом основного обязательства ус- тановлены ст. 337 ГК РФ:  если иное не предусмотрено договором, залог  обеспечивает требование в том  объеме, какой оно  имеет  к моменту удовлетворения, в частности, проценты, неустойку, воз- мещение убытков, причиненных просрочкой исполнения, а также возмещение необходимых расходов  залогодержателя на содержа- ние заложенной вещи и расходов по взысканию.

Договор   о  залоге  порождает комплекс  прав  и  обязанностей

залогодателя и  залогодержателя.

Залогодатель (или залогодержатель, в зависимости от того, у кого из них находится заложенное имущество) обязан, если иное не предусмотрено законом или договором:

а) страховать заложенное  имущество в полной его стоимости от рисков утраты и повреждения, а если полная стоимость имуще- ства  превышает размер   обеспеченного залогом требования - на сумму размера требования. Страхование производится за счет за- логодателя (законом или  договором может  быть  предусмотрено, что страхование осуществляется за счет залогодержателя, на иную сумму и т. п.);

б) принимать меры, необходимые для обеспечения сохраннос- ти заложенного имущества, в т. ч. для защиты его от посягательств и требований со стороны третьих лиц (законом или договором соот- ветствующие обязанности могут  быть  распределены между  зало- годателем и залогодержателем, возложены на одну из сторон, не- смотря  на то что предмет  залога  находится у другой  стороны, мо- жет определяться перечень мер, принимаемых в том или ином  слу- чае, и т. д.);

в) немедленно уведомлять другую сторону о возникновении уг- розы утраты или повреждения заложенного имущества.

Каждая из сторон  договора о залоге вправе проверять по доку- ментам и фактически наличие, количество, состояние и условия хранения заложенного имущества, находящегося у другой стороны.

Права   залогодателя:

1) передать  заложенное имущество вновь  в залог  в обеспече- ние других требований (последующий залог), если это не запреще- но предшествующими договорами о залоге;

2) требовать досрочного прекращения залога в случае, если за- ложенное имущество передано залогодержателю и он грубо нару-

 

181

Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |