Имя материала: Гражданское право

Автор: Рузакова О.А.

Лекция 10. общие положения  об обязательствах

 

10.1. Понятие  и виды обязательств.

10.2. Субъекты обязательств.

10.3. Исполнение  обязательств.

10.4. Ответственность за нарушение  обязательств.

10.5. Способы обеспечения исполнения обязательств.

10.6. Прекращение обязательств.

 

10.1. Понятие и виды обязательств

 

В  соответствии  со  ст.  307  Гражданского  кодекса  РФ обязательство – это правоотношение, в силу которого одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

Обязательства представляют собой способ перемещения присвоенного гражданином или юридическим лицом имущества. Обязательственные правоотношения носят относительный характер.

Субъектами обязательств могут быть граждане, юридические лица, а в некоторых случаях – и публичные образования.

Объектом   (предметом)   обязательства  являются вещи,  деньги,

ценные бумаги, услуги, работы, права требования и т.д. Содержанием обязательства являются право требования исполнения обязательства и обязанность произвести такое исполнение.

Основания возникновения обязательства весьма разнообразны. К

ним относятся:

1)

договоры,

 

2)

причинение вреда,

3)

неосновательное обогащение,

4)

акты    государственных      органов

и

органов          местного

 

самоуправления,

 

 

5)

судебные решения,

 

 

6)

односторонние сделки,

 

 

7)

события и другие.

 

 

 

Обязательства могут быть классифицированы по различным основаниям. Так, обязательства делятся на договорные и внедоговорные (обязательства из причинения вреда, из неосновательного обогащения). По предмету обязательства делятся на

-  обязательства по передаче имущества в собственность,

-  обязательства по передаче имущества во пользование (пользование и владение),

-  обязательства по производству работ,

-  обязательства по оказанию услуг,

-  обязательства по использованию прав на объекты интеллектуальной собственности,

-  обязательства из многосторонних сделок,

-  обязательства, возникающие из односторонних действий,

-  охранительные обязательства.

 

10.2. Субъекты  обязательств

 

Субъекты обязательств именуются должник и кредитор. Должник

– это лицо, которое обязано совершить определенное действие или воздержаться от него. Кредитор  – лицо, которое имеет право требовать

от должника выполнения его обязанности. Обязательство не создает обязанностей для лиц, не участвующих в нем в качестве сторон (для

третьих лиц). В случаях, предусмотренных законом, иными правовыми актами или соглашением сторон, обязательство может создавать для третьих лиц права в отношении одной или обеих сторон обязательства

(например, страхование гражданско-правовой ответственности в пользу потерпевшего). В некоторых случаях на стороне должника и (или) кредитора  может  выступать  несколько  лиц,  например,  при  продаже

квартиры, принадлежащей нескольким сособственникам. Такие обязательства  называются  обязательствами  со  множественностью лиц. В том случае, если несколько лиц выступают на стороне кредитора, такая   множественность  называется   активной,   а   если   на   стороне

должника – пассивной.  Смешанная множественность означает, что и на стороне должника, и на стороне кредитора выступает несколько лиц. В   соответствии   со   ст.   321   Гражданского   кодекса   РФ   если   в

обязательстве участвуют несколько кредиторов или несколько должников,  то  каждый  из  кредиторов  имеет  право  требовать исполнения, а каждый из должников обязан исполнить обязательство в

равной доле с другими постольку, поскольку из закона, иных правовых актов или условий обязательства не вытекает иное. Такие обязательства называются долевыми.

Солидарные обязательства возникают в случаях, предусмотренных законом или договором, например, солидарные обязательства возникают при осуществлении предпринимательской деятельности. При солидарной обязанности должников кредитор вправе

требовать исполнения как от всех должников совместно, так и от любого из них в отдельности, притом как полностью, так и в части долга.

Кредитор, не получивший полного удовлетворения от одного из

солидарных должников, имеет право требовать недополученное от остальных солидарных должников. Солидарные должники остаются обязанными до тех пор, пока обязательство не исполнено полностью.

Если один из солидарных должников исполнил обязательство полностью, он имеет право регрессного требования к остальным должникам в равных долях за вычетом доли, падающей на него самого; неуплаченное одним из солидарных должников должнику, исполнившему солидарную обязанность, падает в равной доле на этого должника и  на  остальных должников (ст.  325  Гражданского кодекса РФ).

При солидарности на стороне кредитора любой из солидарных кредиторов вправе предъявить к должнику требование в полном объеме.

Исполнение   обязательства    полностью    одному    из     солидарных кредиторов  освобождает    должника    от    исполнения    остальным кредиторам.    Солидарный   кредитор,    получивший   исполнение    от

должника, обязан возместить причитающееся другим кредиторам в равных долях, если иное не вытекает из отношений между ними (ст. 326

Гражданского кодекса РФ).

 

Обязательства с участием третьих  лиц

 

Третьи  лица в обязательстве – это лица, которые не являются сторонами в обязательстве (кредитором и должником). Участие третьих лиц определяется законом или договором. При этом необходимо учесть, что обязательство не создает обязанностей для третьих лиц. В случаях, предусмотренных законом, иными правовыми актами или соглашением сторон, обязательство может создавать для третьих лиц права в отношении одной или обеих сторон обязательства.

Так, например, ст. 430 Гражданского кодекса РФ предусматривает в качестве основания для возникновения такого обязательства договор в пользу третьего лица.

Договором   в   пользу   третьего    лица   признается  договор,  в котором стороны установили, что должник обязан произвести исполнение не кредитору, а указанному или не указанному в договоре

третьему лицу, имеющему право требовать от должника исполнения обязательства в свою пользу. Так, например, договор обязательного страхования       гражданско-правовой      ответственности       владельца

автотранспортного средства заключается в пользу третьего лица.

Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором, с момента выражения третьим лицом должнику намерения воспользоваться своим правом по договору стороны не могут

расторгать  или   изменять  заключенный  ими   договор  без   согласия третьего лица.

Обязательство не может создавать обязанности для третьих лиц,

но может служить основанием для возникновения этих обязанностей, например, основное обязательство может породить регрессную ответственность     (регрессное      обязательство)     или     возложение

должником   исполнения своего долга на третье лицо (обязательство,

исполняемое  третьим лицом).

Регрессное обязательство необходимо отличать от перевода долга. Регрессное   обязательство  –  это  обязательство,  которое  возникает между  должником  по  основному  обязательству,  исполнившему  его

вместо  третьего  лица,  (кредитором  в  регрессном  обязательстве)  и третьим лицом (должником в регрессном обязательстве) по поводу действий, совершенных должником по основному обязательству.. Регрессное  обязательство  возникает  в   силу  исполнения  основного

обязательства и является самостоятельным. Регрессное обязательство может возникать   как   из   договорного   обязательства,   так   и   из внедоговорных  обязательств.  Так,  в  соответствии  с  п.  1  ст.  1081

Гражданского кодекса РФ лицо, возместившее вред, причиненный другим  лицом  (работником  при  исполнении  им  служебных, должностных или иных трудовых обязанностей, лицом, управляющим

транспортным средством, и т.п.), имеет право обратного требования (регресса) к этому лицу в размере выплаченного возмещения, если иной размер не установлен законом.

Обязательство,   исполняемое    третьим   лицом,    представляет собой возложение должником исполнения своего долга на третье лицо и не  влечет  перевода  долга.  Исполнение  обязательства  может  быть

возложено должником на третье лицо, если из закона, иных правовых актов, условий обязательства или его существа не вытекает обязанность должника  исполнить  обязательство  лично.  В  этом  случае  кредитор обязан принять исполнение, предложенное за должника третьим лицом

(п. 1 ст. 313 Гражданского кодекса РФ).

Например, в соответствии со ст. 805 Гражданского кодекса РФ,

если из договора транспортной экспедиции не следует, что экспедитор должен исполнить свои обязанности лично, экспедитор вправе привлечь

к исполнению своих обязанностей других лиц. Возложение исполнения обязательства   на    третье   лицо   не   освобождает   экспедитора   от

ответственности перед клиентом за исполнение договора.

Регрессные обязательства и исполнение обязательства третьим лицом  необходимо  отличать  от  перемены  лиц  в  обязательстве,  в

частности, должника. Перемена  лиц в обязательстве, т.е. правопреемство   в   обязательстве,   возможна,  например,  в   случае уступки прав по ордерной ценной бумаге. Так, передача прав по векселю оформляется с помощью индоссамента (передаточной надписи).

Перемена лиц в обязательстве возможна двумя способами:

- путем уступки права требования,

- путем перевода долга.

Основанием для перемены лиц в обязательстве

- соглашение сторон,

- указание закона.

Так, права кредитора по обязательству переходят к другому лицу на основании закона и наступления указанных в нем обстоятельств:

-  в результате универсального правопреемства в правах кредитора     (в случае смерти кредитора его права переходят к наследникам);

-  по решению суда о переводе прав кредитора на другое лицо, когда

возможность такого перевода предусмотрена законом;

-  вследствие исполнения обязательства должника его поручителем или залогодателем, не являющимся должником по этому обязательству;

-  при  суброгации    страховщику  прав    кредитора       к          должнику,

ответственному за наступление страхового случая;

-  в других случаях, предусмотренных законом (ст. 387 Гражданского кодекса РФ).

 

Для  перехода  к  другому  лицу  прав  кредитора  не  требуется согласие  должника,  если  иное  не  предусмотрено  законом  или договором. Должника необходимо уведомить о переходе прав к новому кредитора. Если должник не был письменно уведомлен о состоявшемся переходе прав кредитора к другому лицу, новый кредитор несет риск вызванных этим для него неблагоприятных последствий. В этом случае исполнение обязательства первоначальному кредитору признается исполнением  надлежащему  кредитору  (п.  3  ст.  382  Гражданского кодекса РФ).

Не все права могут переходить другим лицам. Так, не допускается переход к другому лицу прав, неразрывно связанных с личностью кредитора, в частности требований

-  об алиментах

-  и о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью и др.

 

Право первоначального кредитора переходит к новому кредитору в том объеме и на тех условиях, которые существовали к моменту перехода права. В частности, к новому кредитору переходят права, обеспечивающие исполнение обязательства, а также другие связанные с требованием права, в том числе право на неуплаченные проценты, взыскание убытков, неустойки и т.д. Иное может быть предусмотрено законом или договором, например, по договору может быть передана часть долга.

 

Формы уступки права  требования

 

Уступка права  требования совершается в форме:

- цессии,

- суброгации.

Цессия – форма уступки права требования на основании договора либо иных предусмотренных законом юридических фактов, приводящий к замене кредитора в обязательстве.

Суброгация – уступка права, возникающая в силу закона и состоящая в переходе к новому кредитору требований в размере реального произведенной за них оплаты. Суброгация имеет место при страховании. В соответствии со ст. 965 Гражданского кодекса РФ если договором имущественного страхования не предусмотрено иное, к страховщику, выплатившему страховое возмещение, переходит в пределах выплаченной суммы право требования, которое страхователь (выгодоприобретатель) имеет к лицу, ответственному за убытки, возмещенные в результате страхования. В отличие от цессии суброгация возникает только на основании закона и объем прав требования, переходящий к новому кредитору ограничен суммами, выплаченными первоначальному кредитору.

Для  перехода  к  другому  лицу  прав  кредитора  не  требуется согласие  должника,  если  иное  не  предусмотрено  законом  или договором.

 

Другой формой перемены лиц в обязательстве является перевод долга. Перевод долга означает замену должника, фигура которого имеет важное значение для кредитора. В связи с этим перевод должником своего долга на другое лицо допускается лишь с согласия кредитора (п.

1 ст. 391 Гражданского кодекса РФ).

Перевод долга может иметь место как на основании договора, так и на основании закона, например, в случае смерти должника, реорганизации юридического лица. В этих случаях согласие кредитора на замену должника не имеет правового значения. При реорганизации юридического лица кредиторы вправе потребовать досрочного прекращения или досрочного исполнения обязательства, должником по которому является это юридическое лицо, и возмещения убытков.

 

Форма уступки права  требования и перевода долга. Уступка требования и перевод долга, основанного на сделке, совершенной в простой письменной или нотариальной форме, должны быть совершены в соответствующей письменной форме.

Уступка требования и перевод долга по сделке, требующей государственной   регистрации,   должна   быть    зарегистрированы   в

порядке,  установленном для  регистрации  этой  сделки,  если  иное  не установлено законом.

 

10.3. Исполнение обязательств

 

Основная   цель   обязательства  –определенный  правовой результат, который достигается через исполнение обязательства (например, приобретение права собственности по договору купли- продажи путем передачи вещи, регистрации перехода права и т.д.). В соответствии со ст. 309 Гражданского кодекса РФ обязательства должны

исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями (принцип  надлежащего исполнения обязательств).

Обязательства должны  исполняться обоими субъектами. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом, например, в лично-доверительных (фидуциарных) сделках. Односторонний отказ от исполнения обязательства, связанного с осуществлением его сторонами предпринимательской  деятельности,  и  одностороннее  изменение условий такого обязательства допускаются также в случаях, предусмотренных договором, если иное не вытекает из закона или существа обязательства (принцип  недопустимости  одностороннего отказа от исполнения обязательств).

Обязательство должно быть исполнено в натуре (принцип реального  исполнения обязательства). Так, если по договору купли-

продажи продавцом должна  быть  передана индивидуально- определенная вещь, покупатель вправе требовать такого исполнения. В случае     неисполнения     обязательства     передать     индивидуально-

определенную вещь в собственность, в хозяйственное ведение, в оперативное управление или в возмездное пользование кредитору последний  вправе  требовать  отобрания  этой  вещи  у  должника  и передачи ее кредитору на предусмотренных обязательством условиях.

Это право отпадает, если вещь уже передана третьему лицу, имеющему право собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления. Если вещь еще не передана, преимущество имеет тот из

кредиторов, в пользу которого обязательство возникло раньше, а если это невозможно установить, - тот, кто раньше предъявил иск. Вместо требования передать ему вещь, являющуюся предметом обязательства,

кредитор    вправе    потребовать    возмещения    убытков    (ст.     398

Гражданского кодекса РФ). Уплата неустойки и возмещение убытков в случае   ненадлежащего   исполнения   обязательства   не   освобождают

должника       от   исполнения   обязательства   в   натуре,   если   иное   не предусмотрено законом или договором.

Возмещение убытков в случае неисполнения обязательства и уплата  неустойки  за  его  неисполнение  освобождают  должника  от

исполнения  обязательства  в   натуре,  если   иное   не   предусмотрено законом или договором (ст. 396 Гражданского кодекса РФ).

 

Исполнение обязательства должно быть произведено:

-  надлежащим должником,

-  надлежащему кредитору,

-  в определенный срок,

-  в определенном месте,

-  надлежащим способом.

 

Исполнение обязательства надлежащим должником  не ограничивает право должника возложить исполнение на третье лицо в соответствии со ст. 313 Гражданского кодекса РФ, если из закона, иных правовых актов, условий обязательства или его существа не вытекает обязанность должника исполнить обязательство лично (обязательство исполняемое третьим лицом). В этом случае кредитор обязан принять исполнение, предложенное за должника третьим лицом. Например, в денежном обязательстве для кредитора не имеет значение, кто ему перечислит деньги.

Исполнение обязательства надлежащему кредитору  означает, что исполнение обязательства должно быть произведено самому кредитору или его представителю. Иное может быть предусмотрено соглашением сторон или вытекать из обычаев делового оборота или существа обязательства. Так, например, перевозчик, заключивший с грузоотправителем договор о перевозке груза, обязуется передать этот его грузополучателю, с которым не вступал в договорные отношения. Должник вправе потребовать доказательств того, что исполнение принимается самим кредитором или управомоченным им на это лицом (например, доверенность на получение исполнения), и несет риск последствий непредъявления такого требования.

Исполнение обязательства в  определенный  срок  означает, что если обязательство предусматривает или позволяет определить день его

исполнения или период времени, в течение которого оно должно быть исполнено, обязательство подлежит исполнению в этот день или, соответственно, в любой момент в пределах такого периода.

В случаях, когда обязательство не предусматривает срок его исполнения и не содержит условий, позволяющих определить этот срок, оно  должно  быть  исполнено  в  разумный  срок  после  возникновения

обязательства. Обязательство, не исполненное в разумный срок, а равно обязательство, срок исполнения которого определен моментом востребования, должник обязан исполнить в семидневный срок со дня

предъявления кредитором требования о его исполнении, если обязанность исполнения в другой срок не вытекает из закона, иных правовых актов, условий обязательства, обычаев делового оборота или существа обязательства (ст. 314 Гражданского кодекса РФ).

Досрочное исполнение  обязательства допускается, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или условиями обязательства  либо  не  вытекает  из  его  существа.  Однако  досрочное

исполнение обязательств, связанных с осуществлением его сторонами предпринимательской  деятельности,  допускается  только  в  случаях, когда  возможность исполнить обязательство до  срока  предусмотрена

законом, иными правовыми актами или условиями обязательства либо

вытекает из обычаев делового оборота или существа обязательства (ст.

315      Гражданского                        кодекса           РФ).    Например,      по                    договору        поставки скоропортящихся      продуктов      покупатель     не        ожидая            досрочного

исполнения договора не договорился с контрагентом о предоставлении холодильного       оборудования            для      хранения        продуктов,     что      влечет

недопустимость для поставщика досрочной поставки.

Обязательство должно быть исполнено в  определенном   месте. Если место исполнения не определено законом, иными правовыми актами или договором, не явствует из обычаев делового оборота или

существа обязательства, исполнение должно быть произведено:

-  по  обязательству передать  земельный участок,  здание,  сооружение или другое недвижимое имущество - в месте нахождения имущества;

- по    обязательству   передать   товар   или   иное   имущество, предусматривающему его перевозку, - в месте сдачи имущества первому перевозчику для доставки его кредитору;

-  по другим обязательствам предпринимателя передать товар или иное имущество - в месте изготовления или хранения имущества, если это место  было    известно    кредитору    в    момент    возникновения

обязательства;

-  по денежному обязательству - в месте жительства кредитора в момент возникновения     обязательства,     а     если     кредитором     является

юридическое лицо - в месте его нахождения в момент возникновения обязательства; если кредитор к моменту исполнения обязательства изменил место жительства или место нахождения и известил об этом должника - в новом месте жительства или нахождения кредитора с

отнесением на счет кредитора расходов, связанных с переменой места исполнения;

-  по всем другим обязательствам - в месте жительства должника, а если

должником является юридическое лицо - в месте его нахождения (ст.

316 Гражданского кодекса РФ).

 

Способы исполнения обязательства также должны быть указаны в договоре. Так, по общему правилу обязательство должно быть исполнено в целом. Кредитор вправе не принимать исполнения обязательства по частям, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами, условиями обязательства и не вытекает из обычаев делового  оборота  или  существа  обязательства.  В  денежном обязательстве исполнение должно быть выражено в рублях. Однако может быть предусмотрено, что оно подлежит оплате в рублях в сумме, эквивалентной определенной сумме в иностранной валюте или в условных денежных единицах (экю, «специальных правах заимствования» и  др.).  В  этом  случае  подлежащая  уплате  в  рублях сумма определяется по официальному курсу соответствующей валюты или условных денежных единиц на день платежа, если иной курс или

иная дата его определения не установлены законом или соглашением сторон.

 

10.4. Ответственность за нарушение обязательств

 

Ответственность за нарушение  обязательств – гражданско- правовая ответственность, состоящая в применении к нарушителю обязательств имущественных санкций в пользу потерпевшего, направленных на восстановление нарушенной имущественной сферы потерпевшего.

К ответственности за нарушение обязательств применяются общие нормы, регулирующие гражданско-правовую ответственность, а именно

основания, условия, размер и т.д.

Виды ответственности могут быть классифицированы в зависимости от вида обязательства, за нарушение которого наступает

ответственности,

-  на договорную, основанием которой является нарушение договора, и

-  внедоговорную, не связанную с неисполнением или ненадлежащим исполнением  нарушителем  договора  (например,  при  причинении

вреда жизни или здоровью)

 

В обязательствах со множественностью лиц ответственность за нарушение обязательства делится на:

- солидарную,

- долевую,

- субсидиарную.

 

В качестве санкций за нарушение  обязательств наиболее часто применяются следующие способы защиты прав.

1) Возмещение  убытков,  причиненных  неисполнением  или ненадлежащим исполнением обязательства.

2)  Взыскание неустойки.

3) По  денежным  обязательствам  взыскание  процентов  а пользование     чужими     денежными     средствами     вследствие     их

неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного получения или сбережения за счет другого лица. Размер процентов определяется существующей в месте жительства кредитора, а если кредитором является юридическое лицо, в

месте его нахождения учетной ставкой банковского процента на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части (ст. 395 Гражданского кодекса РФ).

4)  И другие способы.

10.5. Способы обеспечения исполнения обязательств

 

Исполнение обязательств может обеспечиваться:

•  неустойкой,

•  залогом,

•  удержанием имущества должника,

•  поручительством,

•  банковской гарантией,

•  задатком

•  и другими способами, предусмотренными законом или договором (ст.

329 Гражданского кодекса РФ).

 

Способы обеспечения исполнения обязательств представляют собой обязательства, взаимосвязанные и взаимозависимые от основных обязательств, которые проявляются в следующем.

1) Прекращение   основного   обязательства   влечет   прекращение способа обеспечения его исполнения.

2) Недействительность       основного       обязательства       влечет недействительность обеспечивающего его обязательства.

Исключения  могут  быть  предусмотрены законом.  В  частности,

банковская  гарантия  является  особым  способом  обеспечения исполнения обязательства, не связанным с основным. Банковская гарантия не прекращается с прекращением основного обязательства и не признается недействительной в случае недействительности основного обязательства.

3) При уступке права требования к новому кредитору переходят права, обеспечивающие исполнение основного обязательства.

 

Неустойка

 

Неустойкой  (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства,  в  частности  в  случае  просрочки  исполнения  (ст.  330

Гражданского кодекса РФ).

В отличие от взыскания убытков, причинение и размер которых должен быть доказан в суде, по требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Соглашение о неустойке должно быть совершено в письменной форме независимо от формы основного обязательства. Оно может быть включено в основной договор. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность соглашения о неустойке.

В соответствии со ст. 333 Гражданского кодекса РФ если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения  обязательства,  суд  вправе  уменьшить  неустойку.  Причем

основанием для применения статьи 333 Гражданского кодекса РФ может служить только явная несоразмерность неустойки последствиям нарушения обязательств. Не могут быть признаны основаниями для снижения неустойки такие обстоятельства как тяжелое финансовое положение должника, задержка перечисления на его расчетный счет денежных средств покупателями продукции, отказом поручителя от уплаты истцу суммы истребуемого долга и т.д.. Обзор практики применения арбитражными судами статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации дан в Информационном письме Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 14 июля 1997 г. № 1761.

 

Классификация  неустойки   может  быть  произведена   по различным основаниям.

1          классификация.         В         зависимости  от        способа           определения

различают  пени  и  штраф.  Пени  определяется  в  процентном соотношении к сумме неисполненного или просроченного исполнением

обязательства за каждый период просрочки (например, за каждый день).

Штраф исчисляется в виде твердой суммы.

2 классификация. В зависимости от основания возникновения права на неустойку различают законную и договорную. Законная неустойка предусматривается законодательством, договорная – соглашением сторон. При этом кредитор вправе требовать уплаты неустойки, определенной законом, независимо от того, предусмотрена ли обязанность ее уплаты соглашением сторон. Если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд   в соответствии со ст. 333 Гражданского кодекса РФ вправе уменьшить неустойку.

3 классификация. В зависимости от соотношения с убытками можно выделить четыре виды неустойки (ст. 394 Гражданского кодекса

РФ):

-  зачетная (неустойка, при которой убытки возмещаются в части, не покрытой неустойкой);

-  исключительная (неустойка, при которой убытки не взыскиваются,

допускается взыскание только неустойки);

-  штрафная (неустойка, при которой убытки могут быть взысканы в полной сумме сверх неустойки);

-  альтернативная (неустойка, при которой по выбору кредитора могут быть взысканы либо неустойка, либо убытки).

 

В том случае, если иное не предусмотрено законом или договором, действует презумпция зачетной неустойки. Так, например, соответствии со  ст.  23  Федерального  закона  «О  защите  прав  потребителей»  за

 

61 Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, 1997 г., № 9.

нарушение предусмотренных статьями 20, 21 и 22 настоящего Закона сроков, а также за невыполнение (задержку выполнения) требования потребителя о предоставлении ему на период ремонта (замены) аналогичного товара продавец (изготовитель) или организация, выполняющая функции продавца (изготовителя) на основании договора с ним, допустившие такие нарушения, уплачивают потребителю за каждый день просрочки неустойку (пеню) в размере одного процента цены товара. Если иное не установлено законом, убытки, причиненные потребителю, подлежат возмещению в полной сумме сверх неустойки (пени), установленной законом или договором. Таким образом, Федеральный закон «О защите прав потребителей»закрепляет презумпцию штрафной неустойки.

 

Залог

 

В силу залога кредитор по обеспеченному залогом обязательству (залогодержатель) имеет право в случае неисполнения должником этого обязательства получить удовлетворение из стоимости заложенного имущества преимущественно перед другими кредиторами лица, которому принадлежит это имущество (залогодателя), за изъятиями, установленными законом (п. 1 ст. 334 Гражданского кодекса РФ). У залогодержателя не возникает права собственности на заложенное имущество.   Залогодержатель   приобретает   лишь   преимущественное перед другими кредиторами право на удовлетворение своих требований из заложенного имущества. Исключение составляют кредиторы по обязательствам из причинения вреда, авторы по авторским договорам и работники с требованиями к работодателю о выплате заработной платы, выходных пособий (ст. 64 Гражданского кодекса РФ).

Наряду с нормами Гражданского кодекса РФ к договору о залоге применяется Закон РФ от 29 мая 1992 г. № 2872-I «О залоге"62  в части, не противоречащей Гражданскому кодексу РФ», Федеральный закон от

16 июля 1998 г. № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)»63 и другие  нормативные  правовые  акты.  Обзор  практики  рассмотрения

споров, связанных с применением арбитражными судами норм Гражданского кодекса Российской Федерации о залоге дан в Информационном письме Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 15 января 1998 г. N 2664.

 

62   Ведомости  Съезда  народных  депутатов  Российской  Федерации  и  Верховного

Совета Российской Федерации 11 июня 1992 г., № 23, ст. 1239.

63  Собрание законодательства Российской Федерации от 20 июля 1998 г., № 29, ст.

340.

64 Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, 1998 г., № 3.

Предметом залога является

имущество, в том числе вещи (движимые и недвижимые) и имущественные права (требования), за исключением

-  имущества, изъятого из оборота,

-  требований,                        неразрывно      связанных    с          личностью     кредитора,      в частности            требований    об        алиментах,                 о          возмещении   вреда,

причиненного жизни или здоровью,

-  и иных прав, уступка которых другому лицу запрещена законом.

 

Предмет залога не может быть определен как "денежные средства, находящиеся на банковском счете". Так, Сбербанк России обратился в арбитражный суд с иском о признании недействительным договора о залоге, заключенного с коммерческим банком в обеспечение кредитного   договора,  поскольку  предметом  залога  являлось имущество, определенное в договоре как денежные  средства, хранящиеся  на корреспондентном счете".

В соответствии со ст. 334 Гражданского кодекса РФ в силу залога     кредитор    по     обеспеченному     залогом     обязательству

(залогодержатель) имеет  право в случае неисполнения  должником этого     обязательства             получить            удовлетворение         из        стоимости

заложенного  имущества.

При этом согласно статьям 349 и 350 Кодекса удовлетворение требований осуществляется  путем продажи  заложенного имущества с публичных торгов  с направлением вырученной суммы в

погашение долга.

Таким образом, одним из существенных признаков договора о залоге  имущества  является   возможность  реализации   предмета

залога. Исходя из природы "безналичных денег", они не могут  быть переданы в залог по правилам, регулирующим залог вещей.

Сторонами     залогового     правоотношения       выступают

залогодатель и залогодержатель. Залогодатель – это лицо, предоставившее имущество в залог. Залогодержатель – это лицо, принявшее имущество в  залог.  В  качестве  залогодателя может выступать как сам должник, так и третье лицо.  Залогодателем вещи может быть ее собственник либо лицо, имеющее на нее право хозяйственного  ведения.  Недвижимые  вещи  могут  быть  переданы  в залог субъектом права хозяйственного ведения лишь с согласия собственника.

В качестве залогодержателя выступает кредитор по основному обязательству.

Один и тот же предмет залога может быть передан нескольким залогодержателям по различным основаниям. Если имущество, находящееся  в  залоге,  становится  предметом  еще  одного  залога  в

обеспечение  других  требований  (последующий   залог),   требования

последующего залогодержателя удовлетворяются из стоимости этого имущества после требований предшествующих залогодержателей. Последующий залог допускается, если он не запрещен предшествующими договорами о залоге. Залогодатель обязан сообщать каждому последующему залогодержателю сведения обо всех существующих залогах данного имущества и отвечает за убытки, причиненные залогодержателям невыполнением этой обязанности (ст.

342 Гражданского кодекса РФ).

Основаниями возникновения залога являются:

-  договор,

-  закон при наступлении указанных в нем обстоятельств, если в законе предусмотрено,  какое  имущество  и  для  обеспечения  исполнения

какого обязательства признается находящимся в залоге.

 

Содержание договора о залоге включает в себя следующие существенные условия:

-  предмет залога и его оценка,

-  существо, размер и срок исполнения обязательства, обеспечиваемого залогом,

-  указание на то, у какой из сторон находится заложенное имущество.

 

Отсутствие указанных условий влечет признание договора незаключенным.

Форма  договора.  Договор залога требует соблюдения определенной формы. Договор о залоге должен быть заключен в письменной  форме.  Договор  об  ипотеке,  а  также  договор  о  залоге

движимого имущества или прав на имущество в обеспечение обязательств по договору, который должен быть нотариально удостоверен,  подлежат  нотариальному  удостоверению.  Договор  об

ипотеке должен быть зарегистрирован в порядке, установленном для регистрации сделок с соответствующим имуществом. В некоторых случаях договор о  залоге может быть оформлен с  помощью ценных

бумаг. Так, например, в соответствии со ст. 13 Федерального закона  от

16 июля 1998 г. № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» права залогодержателя по обеспеченному ипотекой обязательству и по договору об  ипотеке могут  быть  удостоверены закладной. Закладная

является именной ценной бумагой, удостоверяющей следующие права ее законного владельца:

- право на получение исполнения по денежному обязательству, обеспеченному ипотекой, без представления других доказательств существования этого обязательства;

-  право залога на имущество, обремененное ипотекой.

Существуют различные классификации залога, в частности,

- в зависимости от того, у какой из сторон остается предмет залога различают:

•  залог    без    передачи    имущества    залогодержателю.    Заложенное

имущество  остается  у  залогодателя,  если  иное  не  предусмотрено договором.

Предмет  залога  может  быть  оставлен  у  залогодателя  с  наложением знаков, свидетельствующих о залоге (твердый залог).

•  залог  с  передачей  имущества  залогодержателю (заклад).   Так,  при

залоге имущественного права, удостоверенного ценной бумагой, она передается     залогодержателю            либо    в          депозит           нотариуса,      если

договором не предусмотрено иное.

 

В зависимости от предмета залога выделяют:

-  ипотеку – залог недвижимости,

-  залог имущественных прав,

-  залог товаров в обороте.

 

В соответствии со ст. 357 Гражданского кодекса РФ залогом товаров  в обороте признается залог товаров с оставлением их у залогодателя и с предоставлением залогодателю права изменять состав и натуральную форму заложенного имущества (товарных запасов, сырья, материалов, полуфабрикатов, готовой продукции и т.п.) при условии, что их общая стоимость не становится меньше указанной в договоре о залоге.

С целью контроля залогодержателя за наличием товаров залогодатель обязан вести книгу записи залогов, в которую вносятся

записи об условиях залога товаров и обо всех операциях, влекущих изменение        состава   или   натуральной   формы   заложенных   товаров,

включая их переработку, на день последней операции. При нарушении залогодателем условий залога товаров в обороте залогодержатель вправе путем наложения на заложенные товары своих знаков и печатей приостановить операции с ними до устранения нарушения.

В качестве особого вида залога законодательством выделен залог вещей   в   ломбарде.   Согласно  ст.   358   Гражданского  кодекса  РФ принятие от граждан в залог движимого имущества, предназначенного

для личного потребления, в обеспечение краткосрочных кредитов может осуществляться в качестве предпринимательской деятельности специализированными организациями - ломбардами.

Договор о залоге вещей в ломбарде оформляется выдачей ломбардом залогового билета. Закладываемые вещи передаются ломбарду.    Ломбард    не    вправе    пользоваться    и    распоряжаться

заложенными вещами.

В случае невозвращения в установленный срок суммы кредита,

обеспеченного залогом вещей в ломбарде, ломбард вправе на основании

исполнительной надписи нотариуса по истечении льготного месячного срока продать это имущество.

Обращение  взыскания на заложенное имущество  возможно в случае

•  неисполнения

•  или ненадлежащего исполнения должником обеспеченного залогом

обязательства по обстоятельствам, за которые он отвечает.

 

В обращении взыскания на заложенное имущество может быть отказано, если допущенное должником нарушение обеспеченного залогом обязательства крайне незначительно и размер требований залогодержателя вследствие этого явно несоразмерен стоимости заложенного имущества.

Порядок         обращения     взыскания      на        заложенное    имущество

может быть судебным и без обращения в суд.

Обращение  взыскания на недвижимое имущество по общему правилу осуществляется только по решению суда.

Удовлетворение требования залогодержателя за счет заложенного недвижимого имущества без  обращения в  суд  допускается на основании:

•  нотариально    удостоверенного    соглашения    залогодержателя    с

залогодателем,

•  заключенного   после   возникновения   оснований   для   обращения

взыскания  на  предмет  залога  (в  частности,  по  истечении  срока возврата долга).

Обращение  взыскания не движимое  имущество  производится по  решению   суда,  если  иное  не  предусмотрено  соглашением залогодателя с залогодержателем. Такой договор может быть заключен в

простой письменной форме.

В некоторых случаях обращение взыскания на предмет залога возможно исключительно по решению суда независимо от того, какое

имущество     выступает  в  качестве  предмета  залога  (движимое  или недвижимое).  Взыскание  на  предмет  залога  может  быть  обращено только по решению суда в случаях, когда:

1) для заключения договора о залоге требовалось согласие или разрешение другого лица или органа;

2) предметом залога является имущество, имеющее значительную историческую,  художественную или  иную  культурную  ценность  для

общества;

3) залогодатель отсутствует и установить место его нахождения невозможно (п. 3 ст. 349 Гражданского кодекса РФ).

 

Удержание. Кредитор, у которого находится вещь, подлежащая передаче должнику либо лицу, указанному должником, вправе в случае неисполнения должником в срок обязательства по оплате этой вещи или

возмещению кредитору связанных с нею издержек и других убытков удерживать ее до тех пор, пока соответствующее обязательство не будет исполнено      (ст.    359    Гражданского    кодекса    РФ).    Например,    в соответствии со ст. 712 Гражданского кодекса РФ при неисполнении заказчиком обязанности уплатить установленную цену по договору подряда, подрядчик имеет право на удержание результата работ, а также принадлежащих заказчику оборудования, переданной для переработки (обработки) вещи, остатка неиспользованного материала и другого оказавшегося у него имущества заказчика до уплаты заказчиком соответствующих сумм.

Удержанием вещи могут обеспечиваться также требования, хотя и не  связанные  с  оплатой  вещи  или  возмещением  издержек  на  нее  и

других убытков, но возникшие из обязательства, стороны которого действуют как предприниматели.

 

Поручительство. По договору поручительства поручитель обязывается перед кредитором другого лица отвечать за исполнение последним   его   обязательства   полностью   или   в   части   (ст.   361

Гражданского кодекса РФ).

Договор поручительства должен быть совершен в письменной форме. Несоблюдение письменной формы влечет  недействительность

договора  поручительства.  Отметка  о  принятии  поручительства, сделанная кредитором на письменном документе, составленном должником и поручителем, может свидетельствовать о соблюдении письменной формы сделки поручительства65.

Обеспечительная функция поручительства проявляется в том, что при неисполнении или ненадлежащем исполнении должником обеспеченного поручительством обязательства поручитель и  должник

отвечают перед кредитором солидарно, если законом или договором поручительства не предусмотрена субсидиарная ответственность поручителя.  Поручитель отвечает перед кредитором в том же объеме,

как и должник, включая уплату процентов, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков кредитора, вызванных неисполнением  или     ненадлежащим    исполнением    обязательства

должником, если иное не предусмотрено договором поручительства (ст.

363 Гражданского кодекса РФ).

Обзор практики разрешения споров, связанных с применением арбитражными    судами    норм    Гражданского    кодекса    Российской

Федерации    о    поручительстве    дан    в    Информационном    письме

 

65 п. 1 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 20 января 1998 г. № 28 «Обзор практики разрешения споров, связанных с применением арбитражными судами норм Гражданского кодекса Российской Федерации о поручительстве».

Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 20 января 1998 г. N

2866.

 

Банковская  гарантия.  Банковская  гарантия  является сравнительно  новым  институтом  гражданского  права.  В  силу банковской гарантии банк, иное кредитное учреждение или страховая организация (гарант) дают по просьбе другого лица (принципала) письменное обязательство уплатить кредитору принципала (бенефициару) в соответствии с условиями даваемого гарантом обязательства денежную сумму по представлении бенефициаром письменного требования о ее уплате (ст. 368 Гражданского кодекса РФ).

Субъектами правоотношения, возникающего из банковской гарантии, являются:

Гарант  - банк, иное кредитное учреждение или страховая организация   (гарант),   которые   дают   по   просьбе   другого   лица

письменное обязательство уплатить кредитору последнего денежную сумму в соответствии с условиями банковской гарантии.

Принципал    –          лицо,   по        просьбе           которого         гарант выдает

банковскую гарантию, за что принципа уплачивают гаранту вознаграждение.

Бенефициар – кредитор принципала, который получает от гаранта

письменное обязательство уплатить в соответствии с условиями даваемого гарантом обязательства денежную сумму по представлении письменного требования о ее уплате.

Банковская гарантия представляет собой одностороннюю сделку,

которая           совершается  гарантом.      Для   возникновения  гарантийного обязательства                        не     требуется     извещения     гаранта     о     принятии бенефициаром гарантии, если иное прямо не предусмотрено в тексте гарантийного         обязательства.   Так,    в   обеспечение    обязательства поставщика      по    поставке    товаров    банк    выдал    покупателю гарантийное письмо, которым принимал на себя обязательство выплатить          определенную   сумму   покупателю-бенефициару   при предъявлении им письменного требования в случае невыполнения поставщиком в обусловленный срок обязательств по поставке.

В связи с неисполнением обеспечиваемого гарантией обязательства бенефициар  предъявил  гаранту  письменное требование об уплате  соответствующей суммы  с приложением предусмотренных  условиями  гарантии документов.   Гарант отказался произвести выплату, указав, что обязательство по гарантии не возникло.

По мнению гаранта, не была соблюдена простая письменная форма   сделки  (ст.161,  434  Гражданского  кодекса  РФ),  поскольку

бенефициар не направил гаранту письменного извещения о принятии

 

66 Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, 1998 г., № 3.

гарантийного письма. В основном договоре ссылка на выданную гарантию также  отсутствовала. Исходя из этого  гарант  полагал, что  гарантийная сделка  является  недействительной  в соответствии с пунктом 2 статьи 162 Гражданского кодекса РФ.

Рассмотрев заявленные  бенефициаром  исковые  требования  к гаранту, арбитражный  суд признал  их  обоснованными,  поскольку

статья  368  Гражданского  кодекса  РФ,  предусматривая необходимость письменного оформления  обязательства гаранта перед кредитором, не требует заключения  письменного соглашения

между  гарантом и бенефициаром.  Кроме того,  в соответствии со статьей  373  Гражданского  кодекса  РФ  банковская  гарантия вступает в силу со дня ее выдачи, если в гарантии не предусмотрено иное67.

 

Признаки банковской гарантии:

-  Безотзывность банковской гарантии. Банковская гарантия не может быть отозвана гарантом, если в ней не предусмотрено иное.

- Непередаваемость прав по банковской гарантии. Принадлежащее бенефициару по банковской гарантии право требования к гаранту не может        быть    передано    другому    лицу,    если    в    гарантии    не предусмотрено иное.

-  Возмездность. За выдачу банковской гарантии принципал уплачивает вознаграждение.

-  Независимость банковской гарантии.   Предусмотренное банковской гарантией обязательство гаранта перед бенефициаром не зависит в отношениях    между   ними   от   того   основного   обязательства,   в обеспечение исполнения которого она выдана, даже если в гарантии содержится  ссылка  на  это  обязательство.  Так,  гарант  отказывает

бенефициару в удовлетворении его требования, если это требование либо приложенные к нему документы не соответствуют условиям гарантии либо представлены гаранту по окончании определенного в гарантии срока. Гарант должен немедленно уведомить бенефициара об отказе удовлетворить его требование. Если гаранту до удовлетворения  требования  бенефициара  стало  известно,  что основное обязательство, обеспеченное банковской гарантией, полностью  или  в  соответствующей  части  уже  исполнено, прекратилось по иным основаниям либо недействительно, он должен немедленно  сообщить  об  этом  бенефициару  и  принципалу. Полученное  гарантом  после  такого  уведомления  повторное требование бенефициара подлежит удовлетворению гарантом (ст. 376

Гражданского кодекса РФ).

 

67  П. 1 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от

15 января 1998 г. № 27.

Банковская гарантия не прекращается при прекращении основного обязательства.  Обязательство гаранта перед бенефициаром по гарантии прекращается:

1) уплатой бенефициару суммы, на которую выдана гарантия;

2) окончанием определенного в гарантии срока, на который она выдана;

3) вследствие отказа бенефициара от своих прав по гарантии и возвращения ее гаранту;

4)  вследствие  отказа  бенефициара  от  своих  прав  по  гарантии

путем  письменного  заявления       об        освобождении           гаранта           от        его обязательств (ст. 378 Гражданского кодекса РФ).

 

Этот перечень оснований является исчерпывающим.

Обзор практики разрешения споров, связанных с применением норм   Гражданского  кодекса   Российской  Федерации  о   банковской

гарантии   дан   в   Информационном   письме   Президиума   Высшего

Арбитражного Суда РФ от 15 января 1998 г. N 2768.

 

Задаток.  Задатком признается денежная сумма, выдаваемая одной из договаривающихся сторон в счет причитающихся с нее по договору платежей другой стороне, в доказательство заключения договора и в обеспечение его исполнения (ст. 380 Гражданского кодекса РФ).

Исходя  из  определения задатка  можно  выделить  три  функции,

которые выполняет задаток:

-  Платежная (в качестве задатка выплачивается определенная денежная сумма),

-  Доказательственная (задатком подтверждается заключение основного договора),

-  обеспечительная.

 

Соглашение о задатке независимо от суммы задатка должно быть совершено в письменной форме.

Задаток влечет неблагоприятные последствия для той стороны основного     обязательства,    которая     не     исполнит     обязательство

надлежащим образом. Если за неисполнение договора ответственна сторона, давшая задаток, он остается у другой стороны. Если за неисполнение договора ответственна сторона, получившая задаток, она обязана уплатить другой стороне двойную сумму задатка.

Сверх того, сторона, ответственная за неисполнение договора, обязана возместить другой стороне убытки с зачетом суммы задатка, если в договоре не предусмотрено иное (ст. 381 Гражданского кодекса

РФ).

 

68 Вестник Высшего Ар

Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |